Основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивид

Установление оснований возникновения и прекращения прав на охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объекты имеет важнейшее значение для исследования системы интеллектуальных прав, поскольку определяет особенности признания и действия исключительного права, личных неимущественных и иных прав в отношении конкретных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации называет десять оснований возникновения гражданских прав и обязанностей:

Договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;

Решения собраний в случаях, предусмотренных законом;

Акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

Судебное решение, установившее гражданские права и обязанности;

Приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;

Создание произведений науки, литературы, искусства,

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

Причинение вреда другому лицу;

Неосновательное обогащение;

Иные действия граждан и юридических лиц;

События, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Перечисленные основания представляют собой юридические факты.

Юридические факты выступают в качестве частной правовой основы динамики конкретных (в том числе гражданских) правоотношений и представляют собой события и действия, с которыми связывается возникновение, изменение и прекращение соответствующих прав и обязанностей.

Как справедливо отмечает профессор Б. М. Гонгало, гражданские права и обязанности могут порождаться, а также изменяться и прекращаться как правомерными, так и неправомерными действиями, при этом среди правомерных действий выделяются юридические акты и юридические поступки, первым из которых является правомерное действие,

направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а вторым - правомерное юридическое действие, с которым закон связывает определённые правовые последствия независимо от того, было ли данное действие направлено на эти последствия или нет.

Особое внимание обращает на себя подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК РФ, устанавливающий, что гражданские права и обязанности возникают в результате создания произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. Из данной нормы не совсем ясно, включено ли в это основание создание средств индивидуализации или таковое подпадает под пункт об иных действиях граждан и юридических лиц.

При этом нельзя не отметить, что основанием возникновения прав в исследуемой норме названо именно создание результатов интеллектуальной деятельности. Для того, чтобы установить корректность данной формулировки, представляется целесообразным проанализировать нормы части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающие основания возникновения интеллектуальных прав на охраняемые объекты.

Глава 70 ГК РФ регулирует порядок возникновения авторских прав, то есть прав на произведения науки, литературы и искусства, а также программы для ЭВМ и так называемые «творческие» базы данных (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, но обязательно выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме выражения), в форме звуко- или видеозаписи, изображения, либо в объемно-пространственной форме.

Нет сомнений, что для признания объекта произведением он должен быть результатом творческого труда. При этом, как справедливо указывает И. В. Савельева, для авторского права важен не столько творческий характер деятельности по созданию произведения, сколько аналогичный признак результата, хотя, разумеется, творческий результат может быть создан только творческой деятельностью.

Некоторые исследователи называют дополнительные критерии охраноспособности объектов авторских прав, выделяя такие признаки, как существенная новизна произведения науки, литературы и искусства и его воспроизводимость.

Однако в настоящее время подобные критерии неприменимы. Как указывают высшие судебные инстанции в п. 28 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» , которым установлено, что при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что «по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права».

Факультативная государственная регистрация программ для электронных вычислительных машин и баз данных не влияет на действие интеллектуальных прав (ст. 1262 ГК РФ).

В отношении объектов смежных прав установлены идентичные основания возникновения интеллектуальных прав.

В силу п. 2 ст. 1304 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

В действующем законодательстве принцип так называемого «автоматического» возникновения правовой охраны распространён на все охраняемые объекты смежных прав, хотя ст. 11 Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций от 1961 года предусматривает возможность наличия в национальных законодательствах стран-участниц требований к соблюдению ряда формальностей в качестве условия предоставления правовой охраны фонограммам или исполнениям, при этом формальности будут считаться выполненными, если все находящиеся в продаже экземпляры опубликованной фонограммы или их упаковка имеют надпись, состоящую из знака «Р», за которым следует указание года первой публикации, и расположенную таким образом, чтобы «обеспечить ясное напоминание о том, что фонограмма охраняется».

Таким образом можно констатировать, что особых проблем в установлении момента возникновения интеллектуальных прав на объекты авторского и смежных прав нет. Исследователи сходятся во мнении, что весь комплекс прав (исключительное, личные неимущественные и иные права) на объекты смежных прав и произведения науки, литературы и искусства возникают с момента создания данных объектов и их выражения в объективной форме.

С изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и иными объектами, подлежащими обязательной государственной

регистрации, дело обстоит несколько сложнее.

Вопрос о моменте возникновения интеллектуальных прав на указанные объекты дискуссионен.

В отношении исключительного права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и иные объекты, подлежащие обязательной регистрации, в действующем законодательстве существует чёткое правило относительно основания возникновения - оно возникает (признаётся и охраняется) только в силу государственной регистрации объекта. В частности, согласно ст. 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец признается и охраняется при условии их государственной регистрации, на основании которой Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдает патент на соответствующий объект.

Однако в законе не указывается непосредственно момент

возникновения исключительного права на данные объекты.

По мнению профессора Э. П. Гаврилова, «исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом. Для большинства третьих лиц (потенциальных нарушителей) моментом возникновения исключительного права является... в патентном праве и праве на товарный знак - момент опубликования сведений о выдаче патента, или, соответственно, о регистрации товарного знака в официальном бюллетене» .

Данный вывод подтверждается и статьёй 1392 ГК РФ,

предусматривающей временную правовую охрану изобретений. В соответствии с данной нормой изобретению со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение.

Временная правовая охрана изобретений действует до даты публикации сведений о выдаче патента, что указывает на возникновение в этот момент исключительного права на данный результат интеллектуальной деятельности, в связи с чем техническому решению уже не требуется временная охрана.

Необходимо также различать основание возникновения исключительного права и момент начала отсчёта его действия.

Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что отсчёт срока действия исключительного права на данные объекты не связан с моментом возникновения данного имущественного права. Однако действие исключительного права, возникшего на основании государственной регистрации, не может быть обращено в прошлое и иметь обратную силу, что также подтверждается нормами приведённой выше статьи 1392 ГК РФ, устанавливающей временную правовую охрану изобретений до момента публикации сведений о выдаче патента.

Использование заявленного на регистрацию технического решения до момента его государственной регистрации допускается любыми лицами без согласия кого бы то ни было, что указывает на отсутствие исключительного права до указанной регистрации.

Несмотря на отдельные дискуссии о моменте возникновения исключительного права и моменте отсчёта его действия, основанием возникновения данного имущественного права служит именно государственная регистрация соответствующего объекта. При этом следует учитывать, что в отношении изобретений может возникать так называемая временная охрана, действующая с даты публикации сведений о заявке.

Основания возникновения личных неимущественных и «иных» интеллектуальных прав не так очевидны и вызывают споры. Д. В. Мурзин отмечает, что следует признать условный характер личных неимущественных прав автора до момента возникновения охраняемого объекта - государственная регистрация подтвердит или отвергнет существование этих прав.

Однако в настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что личные неимущественные и «иные» интеллектуальные права также возникают с момента государственной регистрации объекта. С данным выводом невозможно не согласиться в связи с тем, что объект охраняется (становится охраняемым) только после регистрации в силу чего до момента таковой интеллектуальной собственности (охраняемого результата интеллектуальной деятельности) не существует, а значит не может существовать и прав на неё.

В приведённую конструкцию не укладывается право на получение патента. В силу п. 1357 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит право на получение патента.

Согласно п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на получение патента принадлежит автору изобретения, полезной модели и промышленного образца лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении селекционных достижений ГК РФ предусматривает сходное регулирование права на получение патента (ст. 1408 ГК РФ, ст. 1420 ГК РФ).

Право на получение патента может переходить к другим лицам в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в связи с чем можно говорить о его оборотоспособности. Однако говорить о том, что данное право является строго имущественным преждевременно, поскольку оно теснейшим образом связано с личностью автора соответствующей разработки.

Данное право указано в числе интеллектуальных прав авторов соответствующих объектов. Вместе с тем, нельзя не учитывать тот факт, что согласно ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права признаются лишь на охраняемые в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объекты, а как уже отмечалось ранее, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения получают правовую охрану только после соответствующей государственной регистрации.

Исключительное право на ряд объектов исчисляется с даты подачи заявки, однако признаётся и действует лишь с даты государственной регистрации.

При этом нельзя не учитывать, что интеллектуальными правами список субъективных гражданских прав не исчерпывается. Профессор А. П. Сергеев справедливо указывает, что в любом случае и вне зависимости от споров теоретиков закон признаёт и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами. 1

Право на получение патента должно признаваться и охраняться в качестве субъективного гражданского права автора соответствующего технического, художественно-конструкторского решения или автора сорта

1 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2007. - С. 504.

растений либо породы животных, однако говорить о том, что право на получение патента является интеллектуальным правом невозможно в силу того, что охраняемого объекта пока не существует.

Рассматривая особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем, можно прийти к выводу о наличии в действующем законодательстве не совсем корректной нормы об основании возникновения интеллектуальных прав на данный объект, а также о порядке государственной регистрации топологии.

Согласно п. 2 ст. 1457 ГК РФ срок действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы исчисляется либо со дня её первого использования, под которым подразумевается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему, либо со дня регистрации топологии в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее.

Данная формулировка приводит к неопредёлённости в вопросе о моменте возникновения правовой охраны топологии интегральной микросхемы.

О. В. Добрынин отмечает, что формально остаётся открытым вопрос о том, предоставляется ли правовая охрана топологиям интегральных микросхем до даты их государственной регистрации или даты первого введения в гражданский оборот изделий, в которых они используется. «С учётом положений ст. 1448 ГК РФ, - пишет он, - всё же представляется возможным дать утвердительный ответ на данный вопрос, признав, что охрана топологий интегральных микросхем должна предоставляться с момента их создания. Таким образом, охрана топологий возникает автоматически с момента их создания, то есть выражения топологий в какой- либо объективной форме (чертёж, память ЭВМ, образец чипа и т.д.)» .

Данное мнение разделяет и профессор Э. П. Гаврилов: «само

исключительное право на топологию возникает в результате создания (выражения в объективной форме) топологии и именно с этой даты» .

Иной позиции придерживается профессор В. И. Ерёменко,

отмечающий, что «в российском законодательстве в отличие от законодательств государств с развитым правопорядком отсутствует норма, указывающая на момент возникновения исключительного права на топологию... Указанное обстоятельство дает основание некоторым авторам делать вывод: исключительное право возникает с даты создания топологии, т.е. с даты выражения ее в объективной форме. Однако это некорректная трактовка нормы пункта 2 ст. 1454 ГК РФ, так как топология интегральной микросхемы не является объектом авторского права, где исключительное право возникает с момента создания произведения. В отличие от объектов авторского права исключительное право на топологию возникает с момента, когда топология становится общедоступной, либо со дня ее первого использования, либо со дня ее регистрации (в зависимости от того, какое из

указанных событий наступило ранее)» .

Как уже говорилось ранее, в действующем законодательстве Российской Федерации не установлен момент, с которого начинает действовать исключительное право на топологию интегральной микросхемы, но чётко указан момент начала отсчёта десятилетний период действия исключительного права: дата её государственной регистрации или дата первого введения в гражданский оборот топологии или соответствующих изделий.

В случае, если мы признаем, что исключительное право начинает действовать с момента создания топологии интегральной микросхемы, то по действующему российскому законодательству это может привести к фактически бессрочному действию исключительного права в том случае, если автор не пожелает зарегистрировать её в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, а изделия, в которых эта топология используется, в гражданский оборот введены не будут. Если принять эту позицию, то в дальнейшем могут иметь место случаи, когда автор публикует сведения о созданной им топологии, отказываясь её регистрировать или производить соответствующую продукцию, фактически делая

принадлежащее ему исключительное право бесполезным, но вечным. Подобная возможность представляется абсурдной.

В связи с этим представляется верным или признать, что интеллектуальные права на топологию интегральных микросхем возникают с либо с момента государственной регистрации, либо с момента введения в гражданских оборот изделий, в которых эта топология использована, в зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее, или исчислять срок действия исключительного права на топологию с даты её создания (в случае, если топология не будет зарегистрирована или изделия, в которых она используется, не будут введены в гражданский оборот в разумный срок). Так, например, ст. 1457 ГК РФ видится возможным изложить в следующей редакции:

«Статья 1457. Срок действия исключительного права на топологию

1. Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет со дня первого использования топологии, под которым подразумевается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему, либо со дня регистрации топологии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее, но не более пятнадцати лет с даты создания топологии.

2. В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, исключительные права на обе топологии прекращаются по истечении десяти лет со дня возникновения исключительного права на первую из них.

3. По истечении срока действия исключительного права топология переходит в общественное достояние, то есть может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование».

Нельзя не отметить, что п. 1 ст. 1452 ГК РФ, предусматривающей порядок государственной регистрации топологий интегральных микросхем, сформулирован неудачно. Согласно данной норме правообладатель вправе по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение срока действия исключительного права на топологию.

При этом в п. 2 ст. 1457 ГК РФ установлено, что срок действия исключительного права в ряде случаев может исчисляться с момента государственной регистрации топологии. Буквальное

толкование действующих норм приводит к порочному кругу: топология может быть зарегистрирована в течение срока действия исключительного права, который может начинать исчисляться с даты регистрации топологии.

На основании изложенного из ст. 1452 ГК РФ необходимо убрать привязку возможности регистрации топологии к действию исключительного права, поскольку из п. 2 ст. 1457 ГК РФ следует, что может быть зарегистрирована топология, исключительное право на которую ещё не возникло, изложив абз. 1 п. 1 ст. 1452 ГК РФ в новой редакции:

При определении оснований возникновения интеллектуальных прав на топологию интегральной микросхемы нельзя обойти вниманием тот факт, что права возникают лишь на топологию, отвечающую критерию оригинальности.

В соответствии с п. п. 2 ст. 1448 ГК РФ охраняется только топология, созданная в результате творческой деятельности автора и неизвестная автору и (или) специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания, при этом топологии, состоящей из элементов, которые известны специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее создания, предоставляется правовая охрана, если совокупность таких элементов в целом отвечает требованию оригинальности.

Однако следует учитывать, что параллельно могут сосуществовать интеллектуальные права нескольких лиц на одну и ту же топологию интегральной микросхемы в случае, если другой автор самостоятельно создаст идентичный объект. В силу п. 3 ст. 1454 ГК РФ за лицом, независимо создавшим топологию, идентичную другой топологии

интегральной микросхемы, признается самостоятельное исключительное право на эту топологию.

Вместе с тем, с позицией А. А. Молчанова, заявляющего о возникновении в этом случае «отношений соавторства» , согласиться невозможно ввиду того, что, как справедливо отмечает В. И. Винковский, статья 1348 ГК РФ недвусмысленно предусматривает, что соавторами

признаются граждане, создавшие результат интеллектуальной деятельности исключительно совместным творческим трудом.

Следующим объектом, основания возникновения интеллектуальных прав на который будут рассмотрены в рамках настоящего параграфа, является секрет производства (ноу-хау), правовая охрана которого регламентирована главой 75 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Споры о характере прав на секрет производства ведутся на протяжении десятилетий . Действующим гражданским законодательством предусмотрено признание на секрет производства исключительного права.

В составе секрета производства могут присутствовать как патентоспособные, так и непатентоспособные объекты, однако само ноу-хау государственной регистрации не подлежит и охраняется лишь в силу конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау.

Условия предоставления ноу-хау правовой охраны можно установить из содержания ст. 1465 ГК РФ, в соответствии с которой секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет

свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, регулируются Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О коммерческой тайне» .

В соответствии с п. 1 ст. 3 данного нормативного акта коммерческая тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;

2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;

3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании соответствующих гражданско-правовых договоров;

5) нанесение на материальные носители, содержащие

информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, получают правовую охрану в качестве секрета производства в том случае, если в отношении них был введён режим коммерческой тайны.

В связи с этим следует согласиться с мнением Р. В. Северина, утверждающего, что исключительное право на секрет производства «возникает у правообладателя с момента установления правового режима конфиденциальности информации, что практически выражается в возможности создания организациями с учётом специфики их деятельности, собственной корпоративной системы регулирования охраны конфиденциальности информации» .

Рассматривая основания возникновения исключительного права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, следует отметить, что обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности подлежат лишь два охраняемых объекта: товарные знаки (в том числе знаки обслуживания) и наименования места происхождения товара. Соответственно, исключительное право на данные объекты возникает лишь после их регистрации.

Иначе обстоит ситуация с такими средствами индивидуализации, как фирменные наименования и коммерческие обозначения.

В соответствии с п. 2 ст. 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, и включения его в единый государственный реестр юридических лиц.

Порядок регистрации установлен Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» .

Как справедливо указывает О. А. Рузакова, регистрация коммерческой организации автоматически влечёт за собой возникновение исключительного права на фирменное наименование, при этом какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных

документах юридического лица, закон не предполагает.

Последним названным в части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации объектом интеллектуальных прав является коммерческое обозначение.

Исключительное право на коммерческое обозначение предоставляется без государственной регистрации объекта, но при выполнении ряда требований. Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд в уже упоминавшемся ранее совместном постановлении №5/29 указывают, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании п. 1 ст. 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. Судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (п. 64).

Таким образом, основанием возникновения исключительного права на коммерческое обозначение является наличие достаточных различительных признаков и известность на определённой территории.

При этом, согласно п. 2 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Представляется очевидной сложность установления наличия исключительного права на конкретное коммерческое обозначение, в связи с чем некоторые исследователи делают вывод о том, что доказать возникновение и наличие исключительного права на коммерческое обозначения правообладатель может только в судебном порядке, при этом до вынесения судом соответствующего решения у правообладателя, так же как и у его контрагентов по договорам о распоряжении исключительным правом на коммерческое обозначение, не может быть уверенности в том, что исключительное право возникло и не нарушает при этом прав на другие средства индивидуализации. В связи с чем делается вывод о необходимости государственной регистрации коммерческих обозначений.

Так, например, Е. А. Кондратьева отмечает, что для предотвращения возникновения проблем на практике, то есть при использовании данного объекта интеллектуальных прав, необходимо законодательно закрепить процедуру обязательной государственной регистрации коммерческого обозначения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности наряду с иными средствами индивидуализации, для которых подобная регистрация предусмотрена, «с проведением формальной экспертизы заявки и экспертизы на соответствие коммерческого обозначения признакам оригинальности (различительной способности) и известности на

определённой территории, указанной при подаче заявки, и выдачей свидетельства» .

Думается, что подобная процедура будет занимать довольно продолжительное время и может являться чрезвычайно сложной, поскольку для установления факта известности коммерческого обозначения на определённой территории придётся применять методы, аналогичные проводимым при установлении факта общеизвестности товарного знака. Всё это может привести к тому, что интерес к данному средству индивидуализации существенным образом снизится, поскольку зарегистрировать товарный знак будет проще, чем коммерческое обозначение, а возможно и быстрее.

На основании изложенного вывод о необходимости введения обязательной государственной регистрации коммерческих обозначений с многоступенчатой экспертизой видится ошибочным или как минимум преждевременным.

Проанализировав основания возникновения интеллектуальных прав на все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, представляется целесообразным исследовать вопрос прекращения их действия.

Первым основанием прекращения интеллектуальных прав является истечения срока их действия. Данное основание применимо к исключительному праву на большинство охраняемых объектов, а также к некоторым «иным» правам.

Например, исключительное право на произведение науки, литературы и искусства по общему правилу действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти (считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора), право следования имеет силу в течение срока действия исключительного права на соответствующее произведение, исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю и так далее.

Однако необходимо учитывать, что не все интеллектуальные права прекращаются по истечении определённого срока, в частности, исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (при условии продления каждые 10 лет), на секрет производства, на наименование места происхождения товара потенциально бессрочные.

Вторым основанием прекращения действия интеллектуальных прав может являться смерть физического лица при отсутствии правопреемника, а также прекращение юридического лица. В этом случае субъективные гражданские права утрачивают субъекта, ввиду чего не могут существовать.

Особую сложность в этом случае представляет вопрос прекращения действия личных неимущественных прав авторов результатов интеллектуальной деятельности.

Д.ю.н. О. А. Рузакова указывает, что право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 1267 ГК РФ бессрочно охраняются «авторство, имя автора и неприкосновенность произведения». В связи с этим следует согласиться с мнением Е. А. Павловой, которая справедливо отмечает, что «личные неимущественные права автора прекращаются с его смертью, так как субъективное право, неразрывно связанное с личностью субъекта, не может существовать без самого субъекта. В то же время общество заинтересовано в том, чтобы сохранить память об авторе и донести его произведения до следующих поколений в неискаженном виде. Поэтому авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно» . При этом следует иметь в виду, что бессрочно охраняется именно авторство - как личное неимущественное благо, в то время как право авторства прекращается смертью автора произведения.

Третьим основанием прекращения интеллектуальных прав является решение суда. В частности, исключительное право на товарный знак прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его

неиспользованием, а также на основании принятого в соответствии с п. 3 ст. 1511 ГК РФ решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Решение суда может быть основано на различных нормах части четвёртой Гражданского кодекса в отношении различных объектов, однако

основанием прекращения интеллектуальных прав будет являться именно вступившее в законную силу решение суда, а не обстоятельства, послужившие причиной его принятия.

Четвёртым основанием прекращения интеллектуальных прав может являться акт соответствующего органа исполнительной власти. Так, согласно подп. 6 п. 1 ст. 1514 ГК РФ исключительное право на товарный знак может прекратиться на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Пятым основанием являются иные прямо предусмотренные законом события и действия. В частности, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, и прекращается с момента утраты такой конфиденциальности (ст. 1467 ГК РФ). Для констатации факта возникновения или прекращения исключительного права на данный объект не требуется вынесения решения органом государственной власти.

Разумеется, приведённая выше классификация оснований прекращения интеллектуальных прав достаточно условна и фактически не имеет практической цели, однако она имеет значение для теоретических исследований по выявлению сходства и различия существующих режимов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Кроме того, проведённый анализ наглядно показывает, что, несмотря на наличие определённых особенностей объекта и содержания, данные права являются субъективными гражданскими правами и в ряде случаев подчиняются общим правилам и существующим принципам гражданского

права, так как основаниями прекращения интеллектуальных прав (как и любых других субъективных гражданских прав) являются, в частности, решения органов государственной власти (в том числе судебной), прекращение субъекта права, истечение установленного срока их действия и так далее.

Рассмотренные в настоящем параграфе основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации вновь подчёркивают разнородность охраняемых объектов и целесообразность существования отдельных режимов правовой охраны для различных объектов интеллектуальных прав.

Исследовав основания возникновения и прекращения интеллектуальных прав, а также круг охраняемых в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса РФ объектов, представляется необходимым обратиться к анализу содержания исключительного права, личных неимущественных и иных интеллектуальных прав по законодательству Российской Федерации.

В авторском праве норма, согласно которой при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в этом качестве на оригинале или экземпляре произведения. П.а. предусмотрена Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г.

Большой юридический словарь. 2012

Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:

  • ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА
    - в авторском праве норма, согласно которой при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в этом качестве на …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Однотомном большом юридическом словаре:
    (лат. praesumptio) - предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное. в праве известно несколько п.: презумпция авторства, презумпция …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ
    НЕВИНОВНОСТИ - в уголовном праве - положение, согласно которому обвиняемый в совершении преступления (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре экономических терминов:
    ВИНЫ ДОЛЖНИКА - в гражданском праве - положение, согласно которому должник, не исполнивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим образом, предполагается …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре экономических терминов:
    АВТОРСТВА - в авторском праве -правило, согласно которому автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре экономических терминов:
    (лат. praesumptio) - предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано …
  • АВТОРСТВА в Словаре экономических терминов:
    ПРЕЗУМПЦИЯ - см ПРЕЗУМПЦИЯ АВТОРСТВА …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
    Презумпция - положения, устанавливающие наличность фактов или событийбез полного доказательства их существования. Она необходима там, где,как например в гражданском процессе, …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ
    [латинское praesumptio] 1) предположение, основанное на вероятности; 2) юридический термин: признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное*** прейскурант …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Энциклопедическом словарике:
    и, мн. нет, ж., юр. Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное. П. невиновности (положение, согласно которому обвиняемый или подсудимый …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Энциклопедическом словаре:
    , -и, ж. (спец.). Предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное. П. невиновности (в судопроизводстве: положение, согласно к-рому человек считается …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Большом российском энциклопедическом словаре:
    ПРЕЗ́УМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ (от лат. рrаеsumptio - предположение), один из демокр. правовых принципов судопроиз-ва, согласно к-рому обвиняемый считается невиновным до тех …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
    презу"мпция, презу"мпции, презу"мпции, презу"мпций, презу"мпции, презу"мпциям, презу"мпцию, презу"мпции, презу"мпцией, презу"мпциею, презу"мпциями, презу"мпции, …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Новом словаре иностранных слов:
    (лат. praesumptio) 1) предположение, основанное на вероятности; 2) юр. признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре иностранных выражений:
    [лат. praesumptio] 1. предположение, основанное на вероятности; 2. юр. признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в словаре Синонимов русского языка.
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре русского языка Лопатина:
    през`умпция, …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Полном орфографическом словаре русского языка:
    презумпция, …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Орфографическом словаре:
    през`умпция, …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Словаре русского языка Ожегова:
    предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное П. невиновности (в судопроизводстве: положение, согласно к -рому человек считается невиновным до тех …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Толковом словаре русского языка Ушакова:
    и (устар.) пресумпция, презумпции, ж. (латин. praesumptio - предварение). 1. Предположение, основанное на вероятных посылках (филос.). 2. Предположение, к-рое считается …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Толковом словаре Ефремовой:
    презумпция ж. Предположение, которое признается истинным, пока не доказано обратное (в юридической …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Новом словаре русского языка Ефремовой:
    ж. Предположение, которое признается истинным, пока не доказано обратное (в юридической …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ в Большом современном толковом словаре русского языка:
    ж. Предположение, которое признается истинным, пока не доказано обратное (в юридической практике) …
  • ПРИСВОЕНИЕ АВТОРСТВА в Однотомном большом юридическом словаре:
    1) как один из способов посягательства на права авторов (ст. 146 УК РФ) представляет собой выпуск (в полном объеме …
  • ПРАВО АВТОРСТВА в Однотомном большом юридическом словаре:
    - одно из моральных прав автора, право признания лица, создавшего произведение в области науки, литературы или искусства, автором этого произведения. …
  • ПРЕЗУМПЦИЯ (ЛАТ. PRAESUMPTIO) в Большом юридическом словаре:
    - предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано обратное. В праве известно несколько П.: презумпция авторства, презумпция вины должника в …
  • ГРЕЙС ХОППЕР в Цитатнике Wiki:
    Data: 2007-10-14 Time: 18:55:31 (9 декабря 1906 — 1 января 1992) — контр-адмирал ВМФ США, программист, создатель первого …
  • ФЕМИНИСТСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ
    - это систематическое изучение объектов (артефактов) или событий посредством их пересчета или интерпретации содержащихся в них тем с позиций феминистской …
  • ФЕМИНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА в Словаре Терминов гендерных исследований.:
    исходит из признания особого женского бытия в мире и соответствующих ему женских репрезентативных стратегий. Основная цель феминистской литературной критики - …
  • ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ в Словаре Терминов гендерных исследований.:
    - в основе этого понятия лежит утверждение, что существует специфическая женская текстовая рецепция и любой текст может быть проанализирован с …
  • СМЕРТЬ СУБЪЕКТА
    постмодернистский метафорический термин для обозначения одного из двух полюсов амбивалентной тенденции размывания определенности субъект-объектной оппозиции в рамках современного типа философствования. …
  • СИМВОЛ ВЕРЫ в Новейшем философском словаре:
    (слав. эквивалент лат. credo) - (1) официально зафиксированная система основополагающих догматов вероучения. Выступает, с одной стороны предметом веры, выводясь тем …
  • САРТР в Новейшем философском словаре:
    (Sartre) Жан Поль (1905-1980) - французский философ, писатель, один из наиболее значительных представителей французской феноменологии, основатель атеистического экзистенциализма. Отталкиваясь от …
  • ПЛАТОН в Новейшем философском словаре:
    (Plato) (428/427-348/347 до н.э.) -древнегреческий философ, классик философской традиции; мыслитель мирового масштаба, к чьей оригинальной философской концепции генетически восходят многие …
  • МАРИНЕТТИ в Новейшем философском словаре:
  • ЭТИКА в Словаре постмодернизма:
    (греч. ethika: от ethos - нрав, обычай, характер, образ мысли) - 1) на уровне самоопределения - теория морали, видящая свою …
  • ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ в Словаре постмодернизма:
    ("Phйnomйnologie de la perception". Paris, 1945) - основное произведение Мерло-Понти, в котором исследуются проблемы специфичности существования экзистенции (см. Экзистенция) и …
  • ТЕКСТОВОЙ АНАЛИЗ в Словаре постмодернизма:
    - одна из методологических стратегий постмодернистской текстологии, призванных представить текст как процесс нон-финального смыслогенеза. Т.А. конституирован Р.Бартом в первой половине …
  • РУИНЫ в Словаре постмодернизма:
    - постмодернистская метафора, употребляемая для фиксации специфичного для культуры постмодерна способа мироинтерпретации, основанного на отказе от идеи целостности, иерархичной структурности …
  • ОНТО-ТЕО-ТЕЛЕО-ФАЛЛО-ФОНО-ЛОГОЦЕНТРИЗМ в Словаре постмодернизма:
    - понятие, введенное Дерридой для характеристики комплекса парадигмальных установок культуры классического типа, фундированной такими глубинными презумпциями, как: 1) презумпция возможности …
  • НЕОДЕТЕРМИНИЗМ в Словаре постмодернизма:
    - новая версия интерпретации феномена детерминизма в современной культуре, фундированная презумпциями нелинейности, отсутствия феномена внешней причины и отказа от принудительной …
  • МАРИНЕТТИ в Словаре постмодернизма:
    (Marinetti) Филиппо Томмазо (1876-1944) - итальянский поэт и писатель; основоположник, вождь и теоретик футуризма. Испытал влияние Бергсона, Кроче и Ницше …
  • КОНСТРУКЦИЯ в Словаре постмодернизма:
    - понятие философии постмодернизма, сменившее в контексте презумпции "смерти Автора" (см. "Смерть Автора") понятие произведения: продукт художественного творчества мыслится не …
  • КАРТОГРАФИИ ПРИНЦИП в Словаре постмодернизма:
    - регулятивный принцип номадологии (см. Номадология), требующий при рассмотрении ризоморфных объектов (см. Ризома) радикального отказа от презумпции наличия какого бы …
  • ДИСКУРС в Словаре постмодернизма:
    (discursus: от лат. discere - блуждать) - вербально артикулированная форма объективации содержания сознания, регулируемая доминирующим в той или иной социокультурной …
  • ДЕТЕКТИВ в Словаре постмодернизма:
    (англ. criminal) - литературный жанр, интрига которого организована как логическая реконструкция эмпирически не наблюдавшихся событий (а именно - преступления). В …

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Последствия невозможности официальной регистрации и получения правоустанавливающего документа, официально указывающего на владельца авторского права (каким является, например, патент на изобретение), несколько смягчаются за счет установления так называемой презумпции авторства.

В российском законодательстве презумпция авторства сформулирована следующим образом:

Благодаря презумпции авторства для того, чтобы доказать, что автором данного произведения действительно является лицо, заявляющее об этом, ему достаточно представить экземпляр произведения, на котором он указан в качестве автора каким-либо обычным способом, например на титульном листе, в оглавлении или непосредственно в самом тексте произведения. Авторство при этом будет считаться установленным до тех пор, пока не будет представлен более ранний по времени экземпляр того же произведения, содержащий упоминание об ином авторе, или иным образом доказана недобросовестность лица, претендующего на авторство.

Презумпция действует только в отношении самого автора. Любые иные лица (наследники, издательства, киностудии и т. д.) для доказывания своих прав должны представить доказательства перехода к ним первоначально возникших у автора имущественных авторских прав.

Происхождение

Наиболее ранним юридическим документом, содержащим принцип презумпции авторства, - документом, действующим по настоящее время, - является Бернская конвенция 1886 года , которая ввела принцип в качестве общеобязательной правовой нормы. В те годы, задолго до появления цифровых технологий, с принятием конвенции в мировую юридическую практику вошло, что при отсутствии доказательств обратного, автором считался тот, чьё имя или псевдоним были указаны на обложке книги (для произведений литературы и научных трудов) или на обороте полотна (для произведений изобразительного искусства).

К объектам авторского права относятся производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и иные переработки произведений науки, литературы и искусства), составные произведения (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. произведения, представляющие

Производными произведениями являются произведения, которые представляют собой переработку другого произведения. Составные произведения - произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Произведения, не являющиеся объектами авторского права .

официальные документы (правовые акты, судебные постановления, иные документы административного и судебного характера, учредительные документы организаций), а также их официальные переводы;

государственные символы Республики Беларусь (Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь, Государственный гимн Республики Беларусь), символы государственных наград Республики Беларусь (ордена и медали), государственные знаки (денежные знаки Республики Беларусь, почтовые марки и иные знаки), официальные геральдические символы (флаги, гербы административно-территориальных единиц Республики Беларусь, геральдические знаки, знамена, нагрудные знаки, эмблемы государственных органов и др.); произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.

Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется соблюдение каких-либо формальностей. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения (презумпция авторства).

При опубликовании произведения без обозначения имени (анонимно) или под вымышленным именем (псевдонимом), за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности, издатель, имя или наименование которого обозначены на этом произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора в соответствии с Законом Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. авторский право произведение

Смежные права

Законодательство обеспечивает охрану не только авторов произведений, но и создателей субъектов смежных прав (исполнителей, производителей фонограмм, радиовещательных и телевизионных компаний), которые способствуют распространению этих произведений.

Смежное право возникает в результате факта исполнения произведения, производства фонограммы, производства видеограммы, обнародования передачи организации вещания. Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется выполнение каких-либо формальностей, в том числе регистрации. Права производителя фонограммы и исполнителя порождает сам факт создания соответствующей звукозаписи. Но владелец смежных прав в целях оповещения третьим лицам о своих правах и предотвращения их нарушений может использовать знак охраны смежных прав, который изображается на каждом экземпляре фонограммы и на каждой упаковке, содержащей ее. Этот знак состоит из следующих элементов:

латинская буква "P", обведенная кругом;

имена (названия) лиц, имеющих относительно этих фонограмм (видеограмм) смежные права;

год первой публикации фонограммы (видеограммы). Отсутствие знака охраны не лишает владельца смежного права возможности его защиты, но в некоторых случаях отягощает процесс доказательства при его нарушении.

Существуют три разновидности смежных прав:

Права исполнителей на их выполнение;

Права производителей фонограмм и видеограмм на их фонограммы и видеограммы;

Права организаций вещания на их радио- и телевизионные программы. Исполнителями считаются певцы, актеры, музыканты, дирижеры, танцоры и другие лица, которые исполняют произведения литературы или искусства. Производителями фонограмм и видеограмм является физическое или юридическое лицо, которое первым осуществляет звуковую запись исполнения или других звуков. Организации радио- и телевещания - организации, осуществляющие передачу беспроводными средствами звуков или изображений и звуков для приема публикой.

Срок действия смежных прав

Охрана смежных прав ограничена во времени и зависит от субъекта смежных прав:

Для исполнителей - охрана неимущественных прав возникает с момента создания соответствующей записи и действует в течение всей жизни исполнителя, а имущественные права исполнителя охраняются в течение 50 лет с даты первой записи исполнения

Для производителей фонограмм и видеограмм - права охраняются в течение 50 лет с даты первого опубликования фонограммы (видеограммы) или их первой звукозаписи (видеозаписи), если фонограмма (видеограмма) не была опубликована в течение указанного времени.

Для организаций вещания - права охраняются в течение 50 лет с даты первого публичного оповещения передачи.

Права субъектов смежных прав

Субъектам смежных прав принадлежат как имущественные, так и личные неимущественные права. Так, исполнители имеют следующие неимущественные права:

Право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах записи исполнения, при трансляции в эфир или по кабелю и при воспроизведении записи исполнения.

Право на защиту исполнения или постановки от искажения при его трансляции в эфир или по кабелю, при записи и воспроизведении записи (право на защиту исполнения от искажения).

К числу исключительных имущественных прав исполнителя относится исключительное право на результат исполнения, под которым понимается исключительное право на использование результата исполнения следующими способами, предусмотренными п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве и смежных правах:

Передача в эфир или сообщение для всеобщего сведения по кабелю исполнения или постановки, если используемые для такой передачи исполнение или постановка не были ранее переданы в эфир или не осуществляются с помощью записи (трансляция исполнения в эфир или по кабелю);

Запись ранее не записанного исполнения или постановки;

Воспроизведение записи исполнения или постановки;

Передачу в эфир или по кабелю записи исполнения или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей;

Сдача в прокат опубликованных в коммерческих целях фонограмм, на которых записаны исполнение или постановка с участием исполнителя. Это право при заключении договора на запись исполнения или постановки на фонограмму переходит к производителю фонограммы; при этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы.

Субъекты авторских и смежных прав имеют определенные законодательством имущественные и неимущественные права. В случае нарушения этих прав они могут воспользоваться правовыми средствами для их защиты. Нарушениями авторских или смежных прав считаются следующие действия:

Совершения действий, которые нарушают личные имущественные и неимущественные права авторов или смежных прав или создают угрозу такого нарушения;

Ввоз на таможенную территорию Украины без разрешения лиц, которые имеют авторское право или смежные права, экземпляров произведений;

Любые действия для сознательного обхода технических средств защиты авторского права или смежных прав, в частности изготовление, распространение и применение средств для такого обхода. В случае нарушения своих авторских или смежных прав автор (субъект авторского или смежного права) имеет право требовать:

Признание и возобновление своих прав;

Прекращение действий, которые нарушают право или создают угрозу его нарушения;

Возмещение морального ущерба;

Признание правовой сделки недействительной (относительно заключенных авторских договоров);

Возмещение убытков, включая упущенную выгоду;

Взыскание дохода, полученного нарушителем в результате нарушения авторских прав вместо возмещения убытков;

Принятие других предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав. Существуют две основные формы защиты авторских и смежных прав:

Юрисдикционная (правовая) - обеспечивается с помощью государственных органов, в том числе судов.

Неюрисдикционная - действия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав. Наиболее практическое значение имеют юрисдикционные формы защиты - иски в суд, административная ответственность, уголовное преследование нарушителей авторских и смежных прав.

Уголовно-правовая процедура предусматривает привлечение нарушителя авторских прав к уголовной ответственности. Это возможно в случае незаконного воспроизведения и распространения произведений, умышленного нарушения авторского права и смежных прав, причинившее материальный ущерб в значительном размере, а также, если нарушение совершено повторно или по предварительному сговору группы лиц.

Административно-правовая процедура защиты авторских прав предусматривает привлечение нарушителя к административной ответственности в случае незаконного использования объекта права интеллектуальной собственности, которая влечет за собой наложение штрафа от десяти до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции, а также оборудования и материалов, которые предназначены для ее изготовления. Для качественной защиты Ваших авторских прав лучше сотрудничать со специалистами, поэтому мы с радостью поможем Вам возобновить и отстоять Ваши права. Основные этапы процедуры защиты авторских прав: Предварительный этап. На этом этапе изучаются все документы, предоставленные Вами относительно нарушения Ваших авторских прав, и оцениваются шансы на получение позитивного результата. Подготовительный этап. На этом этапе мы заключаем договор о предоставлении нами юридических услуг по защите авторских прав. Претензионный этап. На этом этапе мы предъявляем претензии нарушителю авторских прав, собираем всю информацию, что касается нарушения, разрабатываем стратегию защиты авторского права.

Судебная защита. Это непосредственное участие в судебном разбирательстве дела. На этом этапе устанавливается факт принадлежности авторского права, наличие факта нарушения авторского права, возмещения нанесенного ущерба и вреда, взаимосвязь действий нарушителя с нанесенным ущербом и вредом.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений, а также способа их выражения.

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и др.);

устной (публичное произнесение, публичное исполнение и др.);

звуко- или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и др.);

изображения (рисунок, эскиз, картина, карта, план, чертеж, кино-, теле-, видео-, фотокадр и др.);

объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и др.);

электронной, в том числе цифровой;

Передача права собственности на материальный объект или права владения и (или) пользования материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);

драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;

музыкальные произведения с текстом и без текста;

аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и др.);

произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика, литография и др.);

произведения прикладного искусства и дизайна;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам;

компьютерные программы;

произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и др.);

производные произведения;

составные произведения.

право на имя, то есть право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, вымышленным именем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно);

право на неприкосновенность произведения, то есть право, обозначающее, что без согласия автора не допускается внесение в его произведение любых изменений, сокращений и дополнений;

право на обнародование, то есть право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти наследниками, если обнародование не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании;

право на отзыв, то есть право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании. Право на отзыв может быть реализовано только при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он должен изъять за свой счет из гражданского оборота ранее изготовленные экземпляры произведения.

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае перехода (передачи) исключительного права на произведение к другому лицу.

Автору в отношении его произведения или иному правообладателю принадлежат исключительное право на произведение, а также иные имущественные права, предусмотренные Законом Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах".

Исключительное право на произведение означает право автора или иного правообладателя использовать произведение по своему усмотрению в любой форме и любым способом. При этом автору или иному правообладателю принадлежит право разрешать или запрещать другим лицам использовать произведение.

Использованием произведения признаются:

воспроизведение произведения;

распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной передачи права собственности;

прокат оригинала или экземпляров произведения, за исключением оригинала или экземпляров компьютерной программы, если только сама компьютерная программа не является основным объектом проката;

импорт экземпляров произведения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения автора или иного правообладателя;

публичный показ оригинала или экземпляров произведения;

публичное исполнение произведения;

передача произведения в эфир;

передача произведения по кабелю;

иное сообщение произведения для всеобщего сведения;

перевод произведения на другой язык;

переработка произведения для создания производного произведения;

иные возможные способы использования произведения.

Автор (наследники автора) имеет право на получение авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения, за исключением случаев, предусмотренных главой 4 Закона Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" и (или) договором. Размер авторского вознаграждения, выплачиваемого автору (наследникам автора) за использование произведения, не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики Беларусь.

Автор или иной правообладатель для оповещения о принадлежащем им исключительном праве на произведение вправе по своему усмотрению использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит из трех элементов:

латинской буквы "C" в окружности;

имени (наименования) правообладателя;

Право следования представляет собой имущественное право автора или его наследников. Его суть в том, что в каждом случае публичной перепродажи оригиналов произведений изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений писателей, композиторов и ученых (через аукцион, галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и др.) автор и его наследники имеют право на получение от продавца отчислений в размере 5 процентов от цены перепродажи (право следования).

Порядок выплаты указанных отчислений определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Право следования является неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора на срок действия исключительного права.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно, если иное не предусмотрено договором между ними.

Доходы от совместного использования произведения распределяются между всеми соавторами поровну, если иное не предусмотрено договором между ними.

Служебным произведением является произведение науки, литературы, искусства (его часть, имеющая самостоятельное значение), созданное автором по заданию нанимателя или в порядке выполнения обязанностей, обусловленных трудовым договором.

Исключительное право на служебное произведение с момента его создания переходит к нанимателю, если иное не предусмотрено договором между ним и автором.

В случаях, предусмотренных договором между нанимателем и автором, если исключительное право на служебное произведение принадлежит нанимателю, автор (наследники автора) имеет право на получение авторского вознаграждения за использование этого произведения.

Если наниматель в течение пяти лет со дня, когда к нему перешло исключительное право на служебное произведение, не начнет использование этого произведения или не передаст исключительное право на это произведение другому лицу, исключительное право на служебное произведение переходит к автору, если иное не предусмотрено договором между нанимателем и автором.

После ликвидации юридического лица - нанимателя, а также в случае смерти физического лица - нанимателя при отсутствии у него наследников исключительное право на служебное произведение автоматически переходит к его автору, в случае смерти автора - к его наследникам в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Наниматель, обладающий исключительным правом на служебное произведение, имеет право при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать их указания.

Наниматель, обладающий исключительным правом на служебное произведение, имеет право вносить в него изменения, сокращения и дополнения, вызванные необходимостью адаптации произведения к конкретным условиям его использования, без получения на это согласия автора служебного произведения, если иное не предусмотрено договором между нанимателем и автором. При этом наниматель обязан указать в произведении об осуществленной им адаптации.

Личные неимущественные права на произведения науки, литературы и искусства охраняются бессрочно.

Исключительное право на произведение действует, по общему правилу, в течение жизни автора и пятидесяти лет после его смерти.

Исключительное право на анонимное произведение или произведение, используемое под псевдонимом, действует в течение пятидесяти лет с момента первого правомерного обнародования такого произведения или пятидесяти лет с момента его создания, если в течение пятидесяти лет с момента его создания оно не было правомерно обнародовано с согласия автора.

При определении срока действия исключительного права на анонимное произведение или произведение, используемое под псевдонимом, в отношении которых, автор раскрыл свое подлинное имя или его имя перестало оставлять сомнения, исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и пятидесяти лет после его смерти.

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение жизни и пятидесяти лет после смерти автора, пережившего других соавторов.

Исчисление сроков, указанных выше, начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения соответствующего срока.

Истечение срока действия исключительного права на произведение означает переход этого произведения в общественное достояние.

Произведения, которым на территории Республики Беларусь охрана никогда не предоставлялась, также считаются перешедшими в общественное достояние.

Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым физическим или юридическим лицом без выплаты вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные неимущественные права авторов.

Переход исключительного права по наследству или в порядке иного правопреемства. Охрана личных неимущественных прав авторов после их смерти

Охрана личных неимущественных прав авторов после их смерти осуществляется без ограничения срока их наследниками или исполнителями завещания, а при их отсутствии - уполномоченным республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику и реализующим функцию государственного регулирования в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

    Значение термина "авторское право": совокупность регулирующих отношения правовых норм и субъективных прав автора. Признаки объекта авторского права. Его субъекты: лица, участвующие в авторских правоотношениях. Авторское право на служебное произведение.

    контрольная работа , добавлен 03.06.2009

    Понятие и значение авторского права. Создание коллективного произведения. Соавторство, права авторов и их защита. Международное и авторское право. Принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и использовании произведений.

    курсовая работа , добавлен 22.01.2015

    дипломная работа , добавлен 01.06.2003

    Законодательство в сфере авторского права. Применение авторского законодательства при создании и использовании web-сайта в сети Интернет. Порядок приобретения исключительного права на объекты авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом.

    дипломная работа , добавлен 27.05.2012

    Классификация изобразительных искусств по объектам приложения творческих усилий и исторически сложившимся концепциям творчества. Авторское право на сценическое произведение. Список документов, необходимых для регистрации прав на произведение искусства.

    реферат , добавлен 03.06.2011

    Создание и использование объектов авторского права и смежных прав привело к формированию и развитию новой отрасли общественного производства - индустрии авторского права и смежных прав. Личные неимущественные и имущественные права автора на произведения.

    реферат , добавлен 02.04.2008

    Исключительное право на произведение. Право авторства, право на имя, на неприкосновенность произведения, на его обнародование. Организации, осуществляющие управление правами на коллективной основе. Свободное использование произведений в различных целях.

    курсовая работа , добавлен 11.12.2009

    Сущность и юридическая природа понятия авторского права. Особенности регулирования имущественных и личных неимущественных отношений нормами авторского права. Понятие произведения как результата творческой деятельности автора. Субъекты авторского права.

    курсовая работа , добавлен 13.09.2015

    Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Об авторском праве и смежных правах. Право автора на обнародование. Право на отзыв произведения. Право на опубликование.

    статья , добавлен 26.11.2003

    Рассмотрение понятия и особенностей прав (ограниченный срок защиты, качественный состав субъектов, неотчуждаемость) на интеллектуальную собственность. Ознакомление с содержанием Бернской конвенции 1886 года как старейшим источником авторского права.

1. Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.
Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
латинской буквы "C" в окружности: C;
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
года первого опубликования произведения.
2. При отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.
3. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора в соответствии с настоящим Законом и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.

Комментарий к статье 9

1. Возникновение авторских прав с момента создания произведения - краеугольный камень всей системы авторского права.
Норма первой фразы рассматриваемой статьи корреспондирует нормам п. 2 ст. 6, из которых следует, что авторское право распространяется на любые - как обнародованные, так и не обнародованные - произведения, выраженные в объективной форме. Следовательно, авторское право возникает не с момента обнародования или опубликования произведения, а с момента его создания, т.е. выражения в объективной форме.
2. Создание произведения как юридический факт, влекущий возникновение авторских прав, не является сделкой, а потому произведения могут создаваться малолетними и недееспособными гражданами.
3. Если время создания произведения не совпадает со временем его обнародования, бывает трудно определить время создания произведения.
Обычно точное время создания произведения не имеет правового значения, поскольку авторское право не знает понятия первенства (приоритета) в создании произведения (см. также п. п. 4 и 5 комментария к ст. 6).
Вместе с тем в отношении авторов - иностранных граждан в тех случаях, когда охраняемость их произведения зависит от времени первого обнародования, считается, что произведение было создано в момент обнародования, а предшествующее существование произведения в качестве необнародованного не учитывается. Равным образом не учитывается и место создания необнародованного произведения.
4. Вторая фраза ч. 1 п. 1 данной статьи исключает возможность того, что какая-либо организация, административный или судебный орган потребуют от автора или иного правообладателя выполнения каких-то формальностей, касающихся произведения.
Закон исходит из того, что осуществление и защита авторских прав могут производиться без каких-либо формальностей.
5. Более подробный перечень таких формальностей содержится в п. 1 ст. III Всемирной конвенции об авторском праве. Эта конвенция упоминает о следующих формальностях: депонирование экземпляров, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, нотариальные удостоверения, уплата сборов, изготовление или выпуск в свет экземпляров произведения на территории данного государства.
Пункт 4 ст. III Всемирной конвенции устанавливает, что не выпущенные в свет произведения также должны охраняться без каких-либо формальностей.
Эти конвенционные нормы применяются и на территории России.
6. Если же автор или иной владелец авторских прав намерен заранее обеспечить доказательства своего авторства, он может зарегистрировать свое произведение у нотариуса, в общественных организациях, а в некоторых случаях - и в государственных организациях.
Наиболее распространенной является регистрация, осуществляемая Российским авторским обществом (РАО) или филиалом РАО.
РАО берет плату за такую регистрацию. При этом выдается свидетельство, подтверждающее дату и факт регистрации.
Зарегистрированы могут быть как неопубликованные, так и опубликованные произведения и иные объекты интеллектуальной собственности. Правовое значение такой регистрации неясно, а потому нет оснований рекомендовать авторам и другим правообладателям прибегать к ней.
7. Наряду с указанной регистрацией РАО и его филиалы регистрируют произведения, которые исполняются публично, воспроизводятся в механической или иной записи, репродуцируются, т.е. подпадают под случаи коллективного управления имущественными авторскими правами (см. ст. 44 и комментарий к ней).
В этом случае регистрация произведений в РАО имеет функциональный, технический характер: она помогает поиску и идентификации произведений и их авторов. Такая регистрация не создает авторского права и не увеличивает объем этого права, но ее следует осуществлять в силу договоров, которые заключаются между авторами и РАО.
8. Примером государственной регистрации произведений может служить регистрация, осуществляемая Российским агентством по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем (РОС АПО).
В соответствии со ст. 13 Закона "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", а также с ведомственными правилами РОС АПО регистрирует программы для ЭВМ и базы данных.
Регистрация является добровольной; она может быть осуществлена в течение всего срока действия авторского права. Заявителю выдается свидетельство. Регистрация облагается государственной пошлиной.
Регистрация не создает авторского права и не расширяет объем существующего авторского права. После проведения регистрации договоры о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированный объект должны быть зарегистрированы в РОС АПО, а иные договоры об уступке имущественных прав могут быть зарегистрированы в РОС АПО.
9. Часть 2 п. 1 комментируемой статьи посвящена знаку охраны авторского права (часто именуется "знак копирайт" или просто "копирайт" - от английского слова "copyright", что в переводе означает "авторское право").
10. Знак охраны авторского права впервые был введен в наше законодательство в связи с присоединением СССР ко Всемирной конвенции об авторском праве в 1973 году.
Эта конвенция предусматривает, что, если любая страна, входящая в конвенцию, требует выполнения каких-либо формальностей для возникновения или осуществления авторских прав, то все эти формальности считаются выполненными, если на произведении стоит знак охраны авторского права.
Проставление этого знака практически требовалось для обеспечения охраны произведений в США.
Именно поэтому в СССР появились различные ведомственные инструкции и даже государственные стандарты, предусматривающие обязательное проставление знака охраны авторского права.
Но в 1989 году в связи со вступлением США в Бернскую конвенцию, которая запрещает требовать соблюдения каких бы то ни было формальностей, законодательство США было изменено и снабжение произведения знаком охраны перестало быть обязательным условием для авторско - правовой охраны произведения в США.
Таким образом, для российских произведений практически отпала опасность лишения их охраны по авторскому праву зарубежных стран в связи с отсутствием такого знака.
Тем не менее некоторые ведомственные инструкции и государственные стандарты, предусматривающие обязательное проставление знака охраны авторских прав, в России продолжают действовать. Эти документы не имеют логического обоснования. Отсутствие такого знака на экземпляре произведения как российского, так и иностранного автора не лишает это произведение авторско - правовой охраны.
11. В Законе указывается, что знак охраны авторского права может помещать на экземплярах произведения обладатель исключительных авторских прав.
Эта форма сформулирована как рекомендательная: помещение такого знака - право, а не обязанность.
Кроме того, из этой нормы не может быть сделан вывод о том, что обладатель неисключительных авторских прав не может пользоваться знаком охраны. Последнее часто имеет место на практике.
Вообще пользование знаком охраны авторского права носит не правовой, а чисто информационный характер.
12. Правовое значение знака охраны авторского права лишь косвенное: он свидетельствует о том, что проставившее этот знак лицо считает себя владельцем авторского права и заявляет об этом.
Сам по себе знак охраны авторского права не создает каких-либо дополнительных прав.
13. Владелец авторских прав, предоставляя другому лицу право на использование произведения, может по договору обязать его проставлять знак охраны авторского права. В подобной ситуации проставление такого знака становится обязательным.
14. Сам знак охраны состоит из трех элементов: буквы C в окружности; имени (наименования) владельца авторского права; года первого опубликования произведения.
Буква "C" первоначально означала первую букву английского слова "copyright" - авторское право; теперь этот символ потерял связь с данным словом.
В качестве владельца авторских прав обычно указывается автор, реже - его наследник или правопреемник по договору. Часто в знаке охраны авторских прав фигурируют и владельцы неисключительных авторских прав.
Указание на год первой публикации произведения особенно важно для произведений иностранных авторов: год первой публикации часто позволяет установить, охраняется ли произведение авторским правом в России (см. комментарий к ст. 5).
15. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи устанавливается презумпция того, что автором произведения является лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. Эта презумпция действует и в отношении автора, указанного под псевдонимом.
Имя автора может сопровождаться указанием на то, что это лицо является автором, например: "Автор - такой-то" или "Составил ("Разработал") - такой-то". Но обычно имя автора не сопровождается такими указаниями.
Указанная презумпция легко опровержима: для этого достаточно представить другой оригинал или экземпляр произведения, на котором нет имени автора или проставлено имя другого автора.
16. Пункт 3 данной статьи относится к тем ситуациям, когда произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом. В этих случаях при осуществлении и защите авторских прав издатель вправе выступать вместо автора. При этом он не должен предоставлять доверенность от автора или договор с ним, поскольку автор пожелал сохранить свое имя в тайне.
Иными словами, здесь мы имеем дело с законным представительством (п. 1 ст. 182 ГК).
17. Норма, содержащаяся в п. 3, должна распространяться по аналогии на любые обнародованные произведения.
Что касается "издателя", то под ним следует понимать любое лицо, которое впервые опубликовало произведение или обнародовало его. Второй и последующие "издатели" не могут пользоваться этим правом.
18. Указанное законное представительство не действует, если автор раскроет свою личность и заявит о своем авторстве. Такое заявление не обязательно должно быть публичным: автор может просто подписать авторский договор или вступить в гражданский процесс без широкого оповещения о своем авторстве. При этом для третьих лиц издатель будет продолжать оставаться законным представителем автора.
19. "Издатель" имеет право выступать в качестве законного представителя автора даже в том случае, когда авторство на произведение, опубликованное анонимно или под псевдонимом, становится широко известным, но самим автором не раскрыто.
Иными словами, решающее правовое значение имеет норма, содержащаяся во второй фразе п. 3 ст. 9 Закона.

В соответствии с российским законодательством авторские права возникают в силу факта создания произведения. Обычно это простое правило остается непонятным для самих авторов даже после длительных объяснений. Суть его состоит в следующем: как только произведение было создано – выражено в объективной форме (записано, нарисовано, произнесено, спето и т. д.), автоматически возникают авторские права на произведение.


Принцип предоставления охраны авторских прав без соблюдения каких-либо формальностей в настоящее время признается большинством развитых стран мира и следует из положений п. 2 ст. 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.


Идеальная ренессансная улица. Рисунок Ханса Вриса. XVI в.

Регистрация автрских прав

Согласно российскому законодательству не требуется какой-либо регистрации авторских прав.

Разумеется, отсутствие формальностей облегчает положение авторов произведений, которые избавлены от необходимости для охраны своих произведений осуществлять, например, их государственную регистрацию, выплачивать государственные пошлины (как в патентном праве). В то же время отсутствие официального подтверждения принадлежности прав может на практике затруднять их защиту.

Так, могут возникать значительные проблемы с обеспечением доказательств авторства, однако для формального возникновения авторских прав российское законодательство не требует совершения автором каких-либо действий, кроме придания произведению «объективной формы» (см. далее).

Следует отметить, что в настоящее время действует факультативная государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных, специально предусмотренная Законом Российской Федерации № 3523-I от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Поскольку в соответствии с российским законодательством отсчет при определении принадлежности авторских прав всегда ведется от момента их возникновения (в силу создания автором произведения), для доказательства принадлежности авторских прав надо быть готовым доказать:


Для доказывания авторства, т. е. факта создания произведения именно данным лицом – автором, сам автор, его наследники или иные заинтересованные лица при рассмотрении спора в суде могут использовать любые допускаемые российским законодательством доказательства:

Объяснения сторон и третьих лиц;

Показания свидетелей;

Письменные и вещественные доказательства;

Аудиозаписи и видеозаписи;

Заключения экспертов.

Однако на практике чаще всего процесс доказывания авторства опирается на так называемую презумпцию авторства (см. далее) и сводится к необходимости предоставления наиболее раннего по времени экземпляра произведения, на котором указан автор.


Свидетель, что вы делали четыре года назад, 9 апреля, между 10 и 11 часами вечера? Рисунок Оноре Домье. 1848

Последствия невозможности официальной регистрации и получения правоустанавливающего документа, официально указывающего на владельца авторского права (каким является, например, патент на изобретение), несколько смягчаются за счет установления так называемой презумпции авторства.

В российском законодательстве презумпция авторства сформулирована следующим образом:

Благодаря презумпции авторства для того, чтобы доказать, что автором данного произведения действительно является лицо, заявляющее об этом, ему достаточно представить экземпляр произведения, на котором он указан в качестве автора каким-либо обычным способом, например на титульном листе, в оглавлении или непосредственно в самом тексте произведения. Авторство при этом будет считаться установленным до тех пор, пока не будет представлен более ранний по времени экземпляр того же произведения, содержащий упоминание об ином авторе, или иным образом доказана недобросовестность лица, претендующего на авторство.

Презумпция действует только в отношении самого автора. Любые иные лица (наследники, издательства, киностудии и т. д.) для доказывания своих прав должны представить доказательства перехода к ним первоначально возникших у автора имущественных авторских прав.


Все в наличии, кроме задатка. Рисунок Оноре Домье. 1861

Несмотря на презумпцию авторства на практике часто возникают трудности с доказательством того, что произведение создано именно данным автором и именно в таком виде. Эти трудности минимальны, если произведение публикуется сразу после создания, поскольку каждый экземпляр такой работы с именем автора на обложке будет одновременно служить доказательством его авторства (при условии, что дата издания представленных экземпляров произведения не вызывает сомнений). Гораздо сложнее воспользоваться презумпцией авторства в случае, если произведение не было заблаговременно опубликовано или время его издания вызывает сомнения. На практике авторам в случае плагиата зачастую очень трудно представить бесспорные доказательства создания ими произведения.

В отношении неопубликованных произведений защита авторских прав обычно либо чрезвычайно затруднена, либо даже невозможна, если сам автор заранее не позаботился об обеспечении доказательств, необходимых ему для использования презумпции авторства, т. е. о существовании экземпляра произведения, на котором было бы указано имя автора и дата создания которого была бы каким-либо способом подтверждена.


Наиболее простой вариант – направление самому себе или своему знакомому по почте пакета с экземпляром своего произведения и хранение этого пакета для представления в суд при возникновении спора об авторстве в качестве доказательства того, что в определенную дату произведение было уже им создано. Надежность такого варианта невелика, поскольку в силу значительных возможностей для фальсификации представление подобных доказательств может вызывать сомнения, в ряде случаев весьма обоснованные.

При депонировании (регистрации) в одном из российских авторских обществ появляется независимый посредник, у которого хранится экземпляр произведения и который может в случае возникновения судебного спора подтвердить дату его депонирования. Однако стоимость такой услуги часто слишком велика по сравнению с теми доходами, которые получают российские авторы от использования их произведений, поэтому подавляющее большинство авторов от такой регистрации воздерживаются.

Реальная ценность подобного депонирования во многом зависит от авторитетности осуществляющей его организации. Такое депонирование часто ошибочно называют регистрацией, при его осуществлении выдают свидетельство, сертификат или иной документ, имеющий только психологическое значение.

Относительно недорогим является использование различных вариантов совершения нотариальных действий, благодаря которым можно обеспечить довольно надежные доказательства существования экземпляра произведения на определенную дату. К сожалению, нотариальная практика в данной области не отличается единообразием, и обратившимся лицам предлагают разные варианты нотариальных действий: принятие на хранение экземпляра произведения, удостоверение времени его предъявления и т. д.

В ряде случаев иностранные правообладатели в качестве обоснования своих прав пытаются использовать полученные за рубежом документы, например свидетельства о регистрации в копирайт-офисе Библиотеки конгресса США. Подобные свидетельства сами по себе никакого правоустанавливающего значения на территории Российской Федерации не имеют, но иногда могут оказывать некоторое психологическое воздействие. Дополнительная трудность при их предъявлении в судебные органы связана с необходимостью соблюдения ряда процессуальных требований.

Уже длительное время обсуждается возможность создания специальных систем добровольной регистрации и депонирования произведений с участием государства, однако пока факультативная государственная регистрация действует только в отношении компьютерных программ и баз данных.

В ст. 9 Закона предусмотрена возможность использования особого знака охраны авторских прав – ©, который может размещаться на экземплярах произведения по усмотрению обладателя исключительных авторских прав. Упоминание о знаке © является данью традиции, заложенной Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г. из-за особых формальных требований, предъявляемых в то время законодательством США и ряда иных стран в качестве условия предоставления охраны авторских прав.

В настоящее время в связи с присоединением большинства стран мира к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, которая запрещает установление подобных формальностей, использование знака охраны авторских прав © в России является только результатом привычки и следствием нескольких инструкций, которые на подзаконном уровне определили порядок его простановки.

Использование знака © является правом, а не обязанностью правообладателя. На практике его часто используют неправильно, что приводит к путанице при определении обладателя прав и оформлении договорных отношений.


Следует помнить, что знак охраны авторских прав на самом деле имеет только информационное значение и указывает лишь на то, что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных авторских прав на произведение. Основания, согласно которым оно делает такой вывод, должны быть подтверждены иными доказательствами – наличием авторских договоров, свидетельства о праве на наследство и т. д.

Сам по себе знак охраны авторских прав не может служить основанием для установления факта обладания авторскими правами на произведение. Абсолютно никакого правового значения не имеют, согласно российскому законодательству, надписи вроде «Все права защищены» («All rights reserved»), пришедшие к нам из американской практики. Иногда подобные надписи специально проставляются на контрафактных экземплярах произведений и фонограмм в надежде ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов.


Объявление приговора. Рисунок Оноре Домье. 1833