Норма материального права нормативных актах. Материальное и процессуальное право. Материальное право

Введение………………………………………………………… ………..……..3

1.Понятие материального права……………………………...…….......…… .4

4. Некоторые проблемы классификации и применения материальных и процессуальных норм (на примере отдельного трудового спора)……....……………………………………………… …………………..22
Заключение..………………………...………... …...….…………...………….27

В законе это отражается в сравнении между материальным правом, которое представляет собой вещество и процессуальное право, которое является формой. Например, Монтескье ненавидел «прилагательное» закон, хотя сам он был судьей в Бордо. В этом смысле он считал закон существом и процессом служить единственной цели - превратить его из абстрактного в конкретное. Понятие «прилагательного» закона по сравнению с материальным законом аналогично сравнению между существительным, с одной стороны, и прилагательным - с другой.

Поэтому с этой точки зрения прилагательное только в лучшем случае квалифицирует природу существительного, не оказывая решающего влияния на его «субстанцию». Однако это восприятие полностью отменено в англосаксонской правовой системе, где процедура воспринимается как первичное и материальное право как многовековое накопление прецедентного права, плод отдельных процедур. Излишне подчеркивать, что также в континентальной Европе эта перспектива радикально меняется. Очевидно, что прецеденты высших и конституционных судов, а также Европейского суда по правам человека являются результатом фактических процедур.


Введение

Правовые нормы, институты, отрасли права по различным критериям могут группироваться в крупные блоки «надотраслевого» характера. В теории права принято делить нормы права, а также отрасли права и законодательства на материальные и процессуальные.

Разделение правовых явлений на материальные и процессуальные предопределено, прежде всего, существованием материальных и процессуальных норм и, соответственно, материальных и процессуальных правоотношений. Речь идет о внутренней, специальной проблеме юриспруденции.

Таким образом, в этом контексте это форма, которая необходима для развития вещества. В своем внимательном обзоре моей книги «Сова Минервы» г-н Дуарте д'Альмейда, среди прочего, полемизирует с вопросом о природе права в его историческом происхождении. Мой фундамент - это не юридическая история, а скорее гоббсовская и практическая. В любой антропологической ситуации, которая в первую очередь требует восстановления порядка и мира, а затем и верховенства закона, очевидно, что примитивная система судебного разбирательства должна начинаться без какой-либо материальной, явной и четко сформулированной основы.

В современной теории права принято считать, что материальное предписание первично, а процессуальное - производно, подчинено материальному и направлено на его обеспечение. Соответственно этому представлению приоритет в системе российского права отдается нормам материального права, которые предписывают субъектам права определенные варианты правомерного поведения и именно с ними связывается установление правопорядка в обществе. Но надлежащая реализация материальных норм и установление правового порядка в значительной степени связаны с процессуальными нормами.

Служба Самообороны также существует на Самоа, хотя ясно, что основные правила определения того, что справедливо и что не справедливо, не обязательно либо написаны, либо явно обусловлены традицией. Тем не менее, служба должна работать. Остается вопрос, каково это на самом деле. Чувство справедливости на самом деле является тем, что не вытекает из существительных актов и кодексов. Он закреплен на языке как символический порядок и в законе, действуя как подразделение этого символического порядка. К сожалению, выходят за рамки этого ответа, чтобы исследовать детали чувства справедливости как понятия.


1. Понятие материального права

Материальное право, юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения.

Достаточно упомянуть, что понятие было рассмотрено Фрейдом и рассматривается, по крайней мере, косвенно, на шестнадцатом семинаре Лакана. Таким образом, утверждается, что даже самый примитивный правитель обладает этим смыслом, который, следовательно, не полностью или по большей части обусловлен когнитивно.

Этот вопрос требует отдельного обсуждения. Тем не менее, на данном этапе справедливо пролить свет на фундаментальную предпосылку, что справедливость в законе исходит не из законов, а из чего-то более примитивного, более элементарного, чем любой закон. Это объясняет, почему наше мнение относительно первенства яйца относится не только к истории права, но и вытекает из более глубокого вывода о том, что каждый человек способен на справедливость, но тем не менее также делает несправедливость. Кроме того, с точки зрения юридической теории видно, что, например, кодификация Юстиниана была, если говорить правдой, но обобщенный сборник мнений, существовавший до кодификации и разработанный не менее одной тысячи лет.

Объектом материального права выступают, таким образом, хозяйственные, имущественные, трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы материального права определяют взаимные права и обязанности их участников.

Сам по себе признак "материальности" правовых явлений, можно сказать, не дает ясных представлений о юридических рамках, границах этих явлений. Вместе с тем можно сказать, что материальное право - специфическое юридическое понятие. Оно обозначает те правовые нормы, которые упорядочивают поведение индивидов, организаций в различных социальных сферах путем непосредственного правового регулирования.

С этим тоже трудно справиться. С другой стороны, происхождение первенства процедуры, означающее процедуру как аспект закона, который регулировал его генезис до кодификации в эпоху Просвещения, имеет отношение к правовой традиции. Эта фундаментальная и высокомерная претенциозность континентальной правовой традиции является явным историческим и идеологическим основанием для стойкости первоочередности материального права в отношении процессуального права в континентальной правовой системе. Однако, как уже говорилось, восстановление этого безумия происходит посредством прецедентной и законодательной деятельности современных верховных и конституционных судов.

В юридической литературе материальное право с учетом предмета правового регулирования подразделяется на соответствующие отрасли и институты права. Имеются в виду такие отрасли, как конституционное, гражданское, трудовое, административное, уголовное и др., и институты права - избирательное, пенсионное, право собственности, освобождения от уголовной ответственности и др. Нормы материального права названных отраслей и институтов закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основание и пределы ответственности за правонарушение.

Демократическая правовая традиция, которая неизвестна континенту, тем не менее предполагает совершенно другую основу как для формирования, так и для функционирования самого закона. Обращаясь к нам с здравым смыслом, почему они должны обладать такими добродетелями, мы мгновенно осознаем, что мифологизация законодательных и судебных функций не делает ничего, кроме ущерба правосудию и развитию права. Интересно, однако, что оба суды начались несколько десятилетий назад ни с чем, ни один из прецедентов европейского суда больше 50 лет, и ни один из Конституционного суда Словении не старше 46 лет.

Объектом материального права выступают имущественные, трудовые, семейные и иные отношения. Применительно к таким отношениям нормы материального права определяют взаимные права и обязанности их участников. Особенность в следующем: материальное право - совокупность общеобязательных, исходящих от государства, правил, включающая и материальные регулятивные нормы, и материальные охранительные нормы.

Оба суда начались с табула раса. На этом этапе мы могли бы начать размышлять о герменевтической пирамиде и подобных вещах; однако это очевидно для всех, кто был ассимилирован в этот герменевтический процесс, который, в конце концов, все сводится к тому, что мы изначально называли чувством справедливости.

Таким образом, демократическая правовая традиция исходит из бессознательного предположения о том, что законодательные или даже судебные органы в высшей степени даны и в этом смысле считаются само собой разумеющимися как неприкосновенные. Демократическая правовая традиция не претенциозна даже в инквизиторском смысле этого слова. Что касается последнего, то само собой разумеется, что он зависит от его католически-авторитарного исторического происхождения, и именно по этой причине, как подчеркивал профессор Владимир Байер, Джордано Бруно и бесчисленные ведьмы были сожжены на костре.

Первые из названных прямо влияют на определенную сферу общественных отношений, регулируют ее, закрепляют исходные права и обязанности соответствующих субъектов, обеспечивают регулятивную функцию права.

Вторые - предусматривают различные меры принуждения, юридической ответственности, меры защиты нарушенных прав и др. В целом можно еще раз подчеркнуть, что объектом материального права являются имущественные, трудовые, семейные отношения, отношения, связанные с возложением юридической ответственности, и т.д. Главное здесь в том, что нормы материального права определяют взаимные права и обязанности участников регулятивных и охранительных правоотношений.

Инквизиционный уголовный процесс представляет собой примерный пример ужасающих злоупотреблений и аберраций, исходящих из самого авторитарно-садистского предположения о том, что кто-то, в данном случае домино-трости, обладает божественной истиной. Таким образом, трудно согласиться с заявлением г-на д'Альмейды о том, что европейская «смешанная» правовая система является юридически приемлемой, даже если мы пренебрегаем тем фактом, что г-н д'Альмейда эллиптически избегает вопроса в первую очередь.

Это приводит нас к следующему вопросу, с которым сталкивается г-н д'Альмейда, а именно, что является истиной в рамках процедуры, особенно в уголовном процессе. Вопрос об истине прямо изложен в «Сове Минервы», поскольку в ходе обсуждений между судьями Верховного суда в Соединенных Штатах по требованиям уголовной процедуры появляется лейтмотив, дилемма между установлением истины, с одной стороны, и защита процессуальных, конституционных и прав человека - с другой. Поскольку конституционные и процессуальные права приносятся в жертву во имя истины, было бы удобно спросить, что на самом деле означает эта истина.

К отраслям материального права относятся:

 конституционное право - закрепляет основы конституционного строя страны, правового положения личности, систему государственных органов и их основные полномочия. Главным нормативным актом этой отрасли является Конституция РФ. Конституционное право в последние годы получило бурное развитие. Вот почему в его составе начинают просматриваться такие подотрасли, как гуманитарное право (основные права и свободы человека), избирательное право, парламентское право;

Здесь мы не понимаем правды только потому, что это понимали домино-трости, таким образом, как нечто богобоязненное Богом, а скорее как нечто, что должно быть логически неизбежным. Эта бесполезность истины в уголовном праве подробно рассматривается в моей книге, учитывая, что без сомнения необходимо принимать во всех отношениях решение, если истина стоит жертвовать вышеупомянутыми правами. Однако тезис, полностью игнорируемый г-ном д'Альмейдой, заключается в том, что эта истина Фуко. Истина, постулированная по существу уголовному праву и предположительно определяемая вышеупомянутым нарушением прав, на самом деле является самодостаточной, факт, который Гоббс считал очевидным, заявляя: «Прекращение гражданского права, преступления также прекращаются».

 административное право регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности исполнительных органов государства. Основной нормативный акт - Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП);

 финансовое право, которое в своем составе имеет три подотрасли (бюджетное, налоговое, банковское право), регулирует доходы и расходы государства (источники и порядок получения доходов, направления их использования). Основные нормативные акты - Бюджетный кодекс РФ (БК), Налоговый кодекс РФ (НК); Закон о банковской деятельности;

Таким образом, Гоббс считал очевидным тот факт, что эта истина не является «чем-то, что объективно верно», а скорее проявлением господства государства. Это превосходство способно превратить основную предпосылку в формалистический и логический силлогизм с соответствующей степенью насилия. С этой точки зрения становится ясно, что тезис, защищенный в книге, гораздо более подрывный, т.е. деконструктивный, чем тезис, обсуждаемый г-ном д'Альмейдой. В книге этот вопрос достаточно тщательно изучен именно с эпистемологической точки зрения.

Позиция заключается в том, что понятие беспристрастности состоит из двух основных элементов. Первым, касательно упомянутым г-ном д'Альмейдой, является пассивность того, кто отвечает за вынесение вердикта. Второй элемент, называемый «активной амбивалентностью судьи», является, однако, еще более значительным побочным продуктом процесса состязательности судей. В принципе, присяжные должны воздерживаться от каких-либо дополнительных вопросов. Поэтому присяжные заседатели не должны ставить никаких дополнительных вопросов ни одной из сторон в ходе или после прекращения разбирательства.

предпринимательское право - это система норм, регулирующих экономические рыночные отношения, среди которых наиболее значимыми по содержанию являются корпоративные (внутрифирменные) отношения, а также отношения по управлению хозяйственным комплексом. Если в основе первых лежит принцип автономии, то вторые регулируют отношения предпринимателей с органами управления и основаны на началах подчиненности. Основные нормативные акты - Закон «об ограничении монополистической деятельности», Закон «об акционерных обществах» и др.;

Приняв эту точку зрения, Верховный суд штата Вайоминг основывался на теории, описанной в книге, в которой говорится, что создатель гипотезы не может быть тем, кто в конечном счете учитывает справедливость одной и той же гипотезы. Рассмотрено объяснение различия между историческими и неисторическими событиями. Эмпирическая наука из-за гносеологического требования, чтобы любой тезис был фальсифицирован, касается повторяемых неисторических событий, из которых он получает определенные научные и установленные утверждения.

Поскольку события, привлекающие эмпирическую науку, способны повториться, они могут быть предметом научного эксперимента. Научный эксперимент подтверждает или опровергает объективную достоверность, что позволяет объективной реальности подтвердить или опровергнуть сама по себе научную гипотезу. Когда учитель называет Скаута Петра появляться перед классом, он спрашивает его о том, как прошел Французская революция. Скаут Питер отвечает, что в соответствии с исторической книгой произошла Французская революция.

 гражданское право - наиболее объемная отрасль системы права. Оно регулирует разнообразные имущественные отношения. Гражданским правом охраняются и такие личные неимущественные права, как честь и достоинство гражданина. Гражданский кодекс РФ (ГК) - основной нормативный акт. Гражданское право имеет подотрасли: авторское право, патентное право, наследственное право, торговое право. Некоторые ученые склонны считать их самостоятельными отраслями права;

Это изобретательный способ представить себе разницу между вышеупомянутыми и историческими событиями, что означает события, которые не могут быть доказаны экспериментом. Из-за их неповторимого характера они безвозвратно потеряны в прошлом. Именно по этой причине они не могут, в отличие от научного эксперимента, служить объективной реальности в подтверждении своей объективности.

Поэтому скептическая точка зрения скаута Петра совершенно точна. Дело в том, что большинство юридически значимых событий носят неповторимый характер. Именно по этой причине они не могут быть восстановлены. Хотя их можно моделировать, их повторение невозможно.

 жилищное право, являясь пока в основном подотраслью гражданского права, регулирует порядок предоставления и использования жилья. Основной нормативный акт - Жилищный кодекс РФ;

 семейное право регулирует брачно-семейные отношения. Основной нормативный акт - Семейный кодекс РФ;

 природоресурсное право определяет порядок владения, пользования и распоряжения природными ресурсами - землей (Земельный кодекс РФ), недрами (Закон о недрах), водой (Водный кодекс РФ), воздухом (Воздушный кодекс РФ), лесными богатствами (Лесной кодекс РФ);

 экологическое право выделяется в самостоятельную отрасль, но этот процесс практически уже завершен. Оно регулирует защиту природных объектов и всей окружающей среды. Закон об охране окружающей среды - основной нормативный акт. Охранительные нормы экологического права имеются также во многих нормативных актах (УК, КоАП, ГК и др.);

 трудовое право регулирует общественные отношения, связанные с применением наемного труда. Основной нормативный акт - Трудовой кодекс РФ (ТК).

2. Понятие процессуального права

Процессуальное право - совокупность правовых норм, определяющих процедуры, процессы применения материального права. Имеются в виду те нормы, которые регламентируют порядок рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства.

Все нормы процессуального права обладают следующими общими признаками:

Они адресованы, прежде всего, компетентным органам и должностным лицам, наделенным полномочиями по осуществлению государственно-властной деятельности в правоохранительной сфере (суду, прокуратуре, милиции и др., их работникам);

Они регламентируют юридический процесс, т.е. порядок правоприменительной деятельности указанных субъектов, связанный с обеспечением законности, обоснованности и эффективности принимаемых ими решений.

Нормы процессуального права также регулируют отношения, возникающие в процессе правотворчества (обсуждение законопроектов и др.), регламентируют процедуру правоприменения - порядок назначения пенсии, обмена жилых помещений, выделения земельного участка или предусматривают порядок заключения сделок, наследования и др. Иными словами, в системе права недостаточно иметь лишь нормы материального права. Необходимы и соответствующие, взаимосвязанные с ними нормы, определяющие порядок и процедуры их применения. Соответственно, следует признать, что процессуальное право в основном выполняет служебную роль по отношению к материальному праву. При этом надо исходить из той методологической предпосылки, что все процессуальные явления (нормы и др.) - процедурные. По мнению В.Н. Протасова, "в самом общем плане процедуру в праве можно определить как порядок осуществления той или иной юридической деятельности". Следовательно, процессуальная процедура - это порядок реализации норм материального права - охранительных и др.

Все процессуальные нормы в комплексе могут рассматриваться как единое межотраслевое образование - процессуальное право, что, помимо общих признаков всех этих норм, о чем говорилось выше, определяется также следующими обстоятельствами:

 единством предмета правового регулирования (деятельность, прежде всего компетентных государственных органов и должностных лиц, наделенных властными юрисдикционными полномочиями);

 единством метода правового регулирования (императивный характер большинства правовых предписаний, отношений власти- подчинения между большинством субъектов);

 единством целей (обеспечение законности, обоснованности, эффективности как самого юрисдикционного процесса, так и его результатов, т.е. надлежащей реализации соответствующих материально-правовых норм);

 особым составом субъектов процессуальной деятельности (органы и должностные лица, обладающие властными полномочиями в правоохранительной сфере, среди которых высшее положение занимает суд, правомочный во всех случаях принимать окончательное решение);

 наличием общих для всех видов юридического процесса принципов.

 Таким образом, процессуальное право можно определить как совокупность (систему) правовых норм, регламентирующих порядок, форму юрисдикционной правоприменительной деятельности компетентных государственных органов и должностных лиц, направленной на реализацию норм различных отраслей материального права.

В теории права длительное время было принято выделять гражданское процессуальное право и уголовно-процессуальное право, определяющие порядок судопроизводства по гражданским и уголовным делам.

В процессе преобразований, осуществляемых с начала 90-х гг., в Российской Федерации были созданы Конституционный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд, деятельность которых также подчинена определенному процессуальному регламенту, предписаниям процессуальных норм.

Конституция РФ называет четыре вида судопроизводства: гражданское и уголовное, а также конституционное и административное. Арбитражное судопроизводство отдельно не упоминается. По-видимому, потому, что оно является частью судопроизводства гражданского

Итак, если нормы материального права определяют содержание прав и обязанностей субъектов правоотношений, то процессуальные нормы регулируют порядок, процедуру реализации норм материального права. Взаимосвязь материальных и процессуальных начал обеспечивает важнейшее свойство права - его системность. И нужно заметить, только в сочетании материальное и процессуальное право обеспечивают регулятивную роль права.

Нормы процессуального права содержатся в различных источниках. Рассмотрим основные из них.

1. Конституция России. Конституция закрепляет наиболее важные положения, имеющие значение для всех сфер социальной жизни, в том числе и для процессуальной деятельности. Речь идет, в частности, об основах конституционного строя, о важнейших правах и обязанностях граждан, об основах федеративного устройства России, о системе высших органов государства, их компетенции, о правомочиях суда, прокуратуры и проч. Велика роль конституционных принципов, как общеправовых, так и чисто процессуальных (о них будет особый разговор).

Краткое описание

Цель исследования заключается в рассмотрении взаимосвязей между материальными и процессуальными отраслями права.
Исходя из названной цели, определены следующие основные задачи исследования:
- Определение понятия и содержания материального права
- Определение понятия и содержания процессуального права
- Определение Взаимосвязи материального и процессуального права
- Выявление некоторых проблем классификации и применения материальных и процессуальных норм (на примере отдельного трудового спора)

Оглавление

Введение…………………………………………………………………..……..3
1.Понятие материального права……………………………...…….......…….4
2. Понятие процессуального права…………………………………………...7
3. Взаимосвязь материального и процессуального права…….……...…...12
4. Некоторые проблемы классификации и применения материальных и процессуальных норм (на примере отдельного трудового спора)……....…………………………………………………………………..22
Заключение..………………………...………...…...….…………...………….27
Список используемой литературы………………….……………………….29

Введение

Глава 1. Нормы права. Материальное и процессуальное право

1 Понятие и признаки норм права

2 Разделение норм права на отрасли

3 Материальное и процессуальное право

Глава 2. Основные проблемы, возникающие в процессе реализации норм права. Обобщение правовых позиций Конституционного суда при применении норм материального и процессуального права в 2013 году

1 Основные проблемы, возникающие в процессе применения норм материального и процессуального права

2 Правовые позиции Конституционного суда в вопросе применения норм материального и процессуального права в уголовном судопроизводстве

Заключение

Список литературы

Введение

Актуальность темы работы. Современная теория права исходит из того, что система права (в романо-германской правовой семье) состоит из двух крупных блоков: материального и процессуального права. Однако такое деление было введено относительно недавно.

Анализ действующих нормативных правовых актов показывает, что процессуальное право не всегда обеспечивает (иногда и вовсе не обеспечивает) надлежащую процедуру реализации материальных норм; можно так же констатировать наличие пробелов процессуального права, когда в законе вовсе отсутствует возможность для осуществления субъективного материального права

В то же время не следует забывать, что процессуальное право, несмотря на всю его значимость, имеет второстепенное значение и должно обеспечивать реализацию материально-правовых норм; российское законодательство в этом отношении несовершенно и требует системного подхода в упорядочении всего комплекса действующих нормативно-правовых актов, содержащих нормы и материального, и процессуального права.

Степень разработанности темы. Первые работы о соотношении и разделении материального и процессуального права были написаны в конце 19 века немецкими учеными.

В России вопрос о взаимодействии данных подсистем права проходил различные этапы становления и развития; первые упоминания о возникновении самостоятельной науки процессуального права в России содержаться в дореволюционных исследованиях российских юристов, в основу научных разработок которых легли работы германских ученых. На сегодняшний день соотношение материального и процессуального права - один из важных, но еще недостаточно разработанных в теории вопросов. Среди российских правоведов, изучавших его, можно отметить таких авторов, как В.М. Горшенев, Н.В. Витрук, И.А. Иконицкая, В.О. Лучин, В.С. Основин, А.С. Пиголкин, Е.П. Шикин.

Цель работы. Цель работы рассмотреть взаимосвязь между материальными и процессуальными отраслями права, для изучения темы определены следующие задачи: определить понятие и отрасли материального права, определить понятие и отрасли процессуального права, определить взаимосвязь материального и процессуального права, выявить проблемы применения материальных и процессуальных норм на примере уголовного законодательства.

Глава 1. Нормы права. Материальное и процессуальное право

.1 Понятие и признаки норм права

Норма права - это общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных отношений.

Юридическая норма - первичная клеточка права, исходный элемент его системы. Поэтому естественно, что в данной норме свойственны основные черты права как особого социального явления.

Из этого следует, однако, что понятия «право» и «норма права» совпадают. Они соотносятся между собой как целое и его часть.

В настоящее время юридическая доктрина актуализировала важнейшие аспекты юридической нормы: ее понятие, свойства, классификации. Прежде всего, адекватное понимание нормы права как первичной «клеточки» системы права способно приблизить нас к изучению всех иных элементов данной системы: субинститутов, институтов, подотраслей, отраслей права и даже «надотрасли» (правового комплекса) - международного права. Без уяснения сущности нормы права невозможно понимание юридических текстов, смысла правовых формулировок и понимание буквы закона.

К признакам нормы права относят:

)Общеобязательность - она представляет собой властное предписание государства относительно возможного и должного поведения людей.

)Формальная определенность - она выражается в письменной форме в официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний субъектов.

)Связь с государством - она устанавливается государственными органами и обеспечивается мерами государственного воздействия - принуждением и стимулированием.

)Представительно- обязывающий характер - она не только предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов обязанности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без права.

)Микросистемность - она выступает в виде специфической микросистемы, состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция, санкция.

Юридическая норма как элемент позитивного права есть важнейший инструмент для корректировки правовой политики. С помощью правовой нормы обеспечивается уважение права, реализация ее социальной функции. Разработка общетеоретических основ правовой политики имеет значение и для развития отраслевых направлений системы права. Только учитывая общие принципы и основные тенденции функционирования и развития права как целостной системы можно выстраивать эффективную отраслевую политику. Таким образом, юридическая норма - это охраняемое государством обязательное предписание, выраженное в виде правила поведения и являющееся регулятором общественных отношений. Юридическая норма представляет собой общеобязательное, формально определенное правило поведения, характеризуемое наличием субъективных прав и юридических обязанностей и гарантировано принудительной силой государства. Юридическая норма есть базовый элемент правовой организации общества, важный атрибут законодательной деятельности государства, основа формирования его правовой политики. Юридическая норма делает деятельность государства формально определенной, возводит ее в рамки законности правопорядка. Применение юридической нормы в обществе выявляет необходимость ее совершенствования на основе социальных интересов с учетом эволюции общества.

1.2 Разделение норм права на отрасли

Много проблем накапливается в изучении системы российского права. Вызывала и вызывает большой интерес проблема деления права на отрасли. По этой проблеме 1938-1940 гг. состоялась первая дискуссия. Уже тогда были разработаны основы учения о системе советского права, а в качестве критерия деления права на отрасли и институты был выдвинут предмет правового регулирования. Выделение отраслей советского права в то время во многом было предметом догматическим: провели коллективизацию - создали колхозное право.

В 1945 году состоялась дискуссия о предмете гражданского права. Было предложено помимо предмета правового регулирования при классификации норм права на отрасли использовать дополнительный критерий - метод правового регулирования. В 1956 году состоялась вторая дискуссия о системе права, которая подтвердила, что основаниями деления права на отрасли является предмет и метод правового регулирования. В 1970-80 гг. возникают комплексные отрасли права, которые до сих пор некоторыми юристами не признаны самостоятельными.

Однако уже в 80-е годы эти проблемы стали обсуждаться. Предлагали выделить новые самостоятельные отрасли: хозяйственное, сельскохозяйственное, природоресурсное, социального обеспечения и т.д.

Третья дискуссия состоялась в 1982 году. В материалах дискуссии по данной проблеме высказывалось предложение установить в качестве деления на отрасли права один отличительный признак - предмет правового регулирования.

В условиях рыночных отношений советская система права «не выдержала испытаний на практике»: отраслей права стало намного больше, чем методов правового регулирования. Сформировались новейшие комплексные отрасли права(коммерческое, договорное). В юридической науке выделяются такие отрасли права, как образовательное, медицинское, транспортное, предпринимательское, природоохранительное(экологическое), военное, торговое, прокурорско-надзорное, а также отрасли, вызванные развитием научно-технологического процесса: космическое право, атомное, компьютерное и др., которые соединяют в себе разнородные нормы и институты. Можно выделить медицинское, фармацевтическое, образовательное, компьютерные и другие отрасли права. Помимо основного критерия - предмета правового регулирования, вспомогательными являются: цель и содержание правового регулирования, специальные субъекты правовых отношений, метод правового регулирования, самостоятельный вид юридической ответственности и др.

В России еще нет фармацевтического права. Это касается уголовной ответственности не только врачей. В ФРГ такое право существует. В условиях современного развития фармацевтической промышленности, социальной значимости медицинских препаратов, множественности нормативно-правовых актов, регулирующих этот вид деятельности, в условиях российской правовой системы возможно выделение фармацевтического права. Именно фармацевтического, а не фармацевтического уголовного права. Вполне правомерно выделять морское право, спортивное право и международное спортивное право. В составе последнего можно выделить институт международного олимпийского права.

Необходимость отраслевой дифференциации правовой системы обусловлена широтой и многообразием общественных отношений, регулируемых правовыми нормами. Эта необходимость вызвана также правоприменительной практикой. Деление права на отрасли помогает и изучению права, и совершенствованию нормативно-правовых актов.

1.3 Материальное и процессуальное право

Ранее система права не знала деления на материальное и процессуальное право. В настоящее время материальные и процессуальные нормы составляют нормы различных отраслей права. Материальное право-юридическое понятие, обозначающее совокупность правовых норм, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения и т.д. Объектом материального права выступают имущественные, хозяйственные, трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое(материальное) содержание данных отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы материального права определяют взаимные права и обязанности их участников. Противоположность материальному праву составляет процессуальное право.

Процессуальное право-специфические нормы правовой системы, регулирующие отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел, а так же дел об административных правонарушениях, и дел, рассматриваемых в порядке конституционного судопроизводства. Процессуальное право неразрывно связано с материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты. В РФ существуют гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право и уголовно-процессуальное право.

Ни одна из этих подсистем не может функционировать без другой, и в силу этого они равнозначны. Никакой иерархической зависимости между материальным и процессуальным правом нет и быть не может.

Следует иметь в виду, что не смотря на подобное теоретическое разграничение отраслей права, в действительности ни одна из существующих отраслей законодательства не может полностью состоять исключительно из норм материального либо процессуального права. Например в Гражданском кодексе РФ существует немало норм процессуального характера, например о сроках исковой давности, в Уголовном кодексе РФ, по своему назначению призванном регулировать материальные отношения, так же встречаются процессуальные правила. Хотя было бы желательно, чтобы материальные и процессуальные новеллы находили выражение в надлежащей форме - в материальном и процессуальном законодательстве соответственно.

Конституционное (государственное) право - ведущая отрасль права, представляющая совокупность норм, которые регулируют общественные отношения в сфере организации государственной власти: устанавливают основы конституционного строя, основные права и свободы личности, основы организации высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти и местного самоуправления.

Источниками российского конституционного права являются Конституция России и другие принятые в соответствии с ней законы (федеральные конституционные законы « Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», «О Конституционном Суде Российской Федерации» и др.).

Административное право - совокупность норм, регулирующих отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления.

Источниками административного права России являются Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), федеральные конституционные законы, федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных министерств и т.д.

Финансовое право - регулирует отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. Оно охватывает бюджетное, налоговое, банковское, страховое право и другие подотрасли права. Источниками финансового права являются Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и др.

Гражданское право регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения, в частности, отношения собственности, обязательственные, складывающиеся между физическими и юридическими лицами, государством и муниципальными образованиями как участниками гражданского оборота. Источниками гражданского права являются Гражданский кодекс РФ, иные федеральные законы, например «О государственной регистрации юридических лиц», «О несостоятельности (банкротстве)», принятые в соответствии с ними указы Президента России, постановления Правительства РФ, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.

Трудовое право - система правовых норм, регулирующих трудовые и иные тесно связанные с ними отношения, например по занятости и трудоустройству, по разрешению трудовых споров и т.д. Нормы трудового права устанавливают порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора, рабочее время и время отдыха, заработную плату и т.д. Источниками трудового права являются Трудовой кодекс РФ, иные федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти (например Министерства здравоохранения и социального развития РФ), конституции (уставы) субъектов федерации, акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты.

Семейное право - совокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения между членами семьи. Нормы семейного права устанавливают условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, признания его недействительным, права и обязанности родителей и детей и т.д.

Источниками семейного права являются Семейный кодекс РФ, иные федеральные законы РФ, например «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты иных федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативно правовые акты субъектов Федерации.

Уголовное право - совокупность норм, определяющих преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и мер принудительного характера, общие начала и условия их назначения, а так же освобождения от уголовной ответственности и наказания. Согласно ст.1 Уголовного кодекса РФ уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса, основывающегося на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.

Уголовно-процессуальное право регулирует отношения, которые возникают в процессе расследования и судебного разбирательства дел, связанных с преступлениями. Нормы данной отрасли права определяют порядок и условия возбуждения и прекращения уголовных дел, сбора доказательств (допроса свидетелей, изъятия документов, проведения экспертиз и т.д.), предъявления обвинения, избрания меры пресечения, передачи дела в суд, порядок судебного разбирательства, обжалования, регламентируют права и обязанности участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель, потерпевший) и со стороны защиты (защитник, подозреваемый, обвиняемый и т.д.), а так же иных участников (эксперта, свидетеля и т.д.).

Основным источником уголовно-процессуального права является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Гражданско-процессуальное право регулирует отношения, складывающиеся в процессе рассмотрения гражданских, трудовых и иных споров судами. Оно регламентирует порядок установления подсудности дел, предъявления исковых заявлений, судебного разбирательства, вынесения решений, их обжалования и исполнения, определяет права и обязанности участников процесса, суда, прокурора, истцов, ответчиков, свидетелей, экспертов.

Источниками гражданско-процессуального права являются Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ и др.

Глава 2. Основные проблемы, возникающие в процессе реализации норм права. Обобщение правовых позиций Конституционного суда при применении норм материального и процессуального права в 2013 году

.1 Основные проблемы, возникающие в процессе применения норм материального и процессуального права

норма право отрасль материальный

Современная теория права исходит из того, что система права (в романо-германской правовой семье) состоит из двух крупных блоков: материального и процессуального права. Однако такое деление было введено относительно недавно.

Известно, что римские юристы не знали специальной науки гражданского или уголовного процесса; слово processus никогда не употреблялось римлянами в том значении, в котором оно используется в современном праве. В работах Гая и Юстиниана изложение гражданского права и судопроизводства сливалось в одно целое.

Впоследствии, вплоть до конца 19 столетия, в науке установилась так называемая материально-правовая теория права на иск. Начиная с римского и вплоть до начала 19 века процесс - гражданский, уголовный, канонический - рассматривался как дополнение к соответствующему материальному праву, как производное последнего.

Первые работы о соотношении и разделении материального и процессуального права были написаны в конце 19 века немецкими учеными. В частности, К. Маркс писал: «…Материальное право…имеет свои необходимые и присущие ему процессуальные формы…Судебный процесс и право тесно связаны друг с другом. Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона, следовательно, проявление его внутренней жизни…».

Исследования последних лет, проводимые в области теории права, привели к появлению такого понятия, как «юридический процесс», которым охватываются все его разновидности: гражданский, арбитражный, уголовный и т.д. При этом под юридическим процессом понимается не что иное, как разновидность юридической процедуры, направленная на выявление материального правоотношения. В частности, Е.П. Шикин указывал: «В самом широком смысле слова юридический процесс есть путь движения материального права от момента его создания до полной реализации(применения)».

Итак, материальное право - это понятие, обозначающее совокупность правовых норм, регулирующих содержательную сторону реальных общественных отношений. С помощью этих норм государство воздействует на общественные отношения путем прямого, непосредственно правового регулирования, в материально-правовых нормах непосредственно формулируются права и обязанности участников правоотношений. Иными словами, предметом правового регулирования норм материального права являются общественные отношения, связанные с материальными условиями жизни общества.

Процессуальное право - это совокупность правовых норм, определяющих процедуру применения материального права. Процессуальное право неразрывно связано с материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его осуществления и защиты; т.е. нормы процессуального права регулируют общественные отношения, возникающие в процессе реализации норм материального права, а точнее процедуру (порядок) деятельности компетентных органов государства по осуществлению и защите норм материального права -прав и законных интересов участников общественных отношений.

Нормы материального права составляют абсолютное большинство в таких отраслях права, как гражданское, уголовное, конституционное и др. Нормы процессуального права присущи, прежде всего, публичным отраслям права: гражданскому процессуальному, арбитражному процессуальному, уголовному процессуальному.

Единство материально-правового содержания права на защиту и его процессуальной формы состоит в том, что возможности материально-правового характера, предоставляемые управомоченному лицу правом на защиту, предполагают и возможность их осуществления в определенной, установленной законом процессуальной форме, в установленном законом порядке.

Приоритет материальных норм заключается в том, что процессуально-правовые нормы призваны обеспечить реализацию норм материального права. Теория процесса так же исходит из того, что процессуальные формы должны соответствовать материальному содержанию нарушенного права, обеспечивать нарушенному праву возможность судебной защиты, а не препятствовать этому. Следует отметить, что нормы процессуального права регулируют не все отношения, связанные с реализацией норм материального права, а лишь наиболее важные из них, для применения которых требуется участие государственно-властных структур. К таким материальным нормам относятся, к примеру нормы о юридической ответственности.

К сожалению, на практике полное соответствие процессуальной формы материальному содержанию недостижимо; это возможно только в теории. На практике же дело обстоит совсем иначе, и порой нормы процессуального права связывают, ограничивают действие материальных норм, приводят к нарушению прав субъектов материальных правоотношений.

Указанное зачастую связано с завышением роли и отделением процессуального законодательства от смысла и задач материальных норм. При принятии процессуального закона законодателем не проводятся специальные исследования, мониторинги, отслеживающие наличие системной связи между существующими нормами материального права и вновь создаваемыми нормами процессуального права, т.е. показывающие необходимость установления именно данных процедур для реализации или защиты материального правоотношения.

Но дело обстоит совсем иначе и порой нормы процессуального права связывают, ограничивают действие материальных норм, приводят к нарушению прав субъектов материальных правоотношений. Причем данная проблема вовсе не нова для российского законодательства: отечественные правоведы еще ранее пытались привлечь внимание к вопросу о разногласиях между материальным и процессуальным правом

Возьмем, к примеру, реализацию материально-правовой нормы о солидарной обязанности(ответственности). Пунктом 1 ст.323 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью так и в части долга.

Анализ указанной нормы позволяет сделать вывод, что кредитору предоставлено исключительное право на выбор между различными вариантами поведения: 1)заявить требования одновременно всем кредиторам, любому из них, либо некоторым из всех кредиторов; 2) заявить требование в полной сумме или в любом ином размере, определяемом самим кредитором; 3)заявить требование в выбранное кредитором время. При этом, соответствующее право принадлежит кредитору также в случаях, когда он в начале не заявил требование всем должникам, и тогда, когда требование заявлено одному содолжнику, но неудовлетворенно им в полном объеме.

Иными словами право требования кредитора в солидарном обязательстве имеет несколько составляющих - право выбора должника, времени обращения и право определить объем требований.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 46) определено, что иск может быть предъявлен в арбитражный суд к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие); привлечение к участию в деле другого ответчика возможно только по волеизъявлению сторон спора.

Другими словами, в арбитражном процессе истец самостоятельно определяет личность ответчика: другой ответчик привлекается только по ходатайству сторон или с согласия истца.

Однако представим следующую ситуацию: изначально иск был предъявлен к одному из солидарных ответчиков; суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика денежную сумму(долг, убытки и т.п.); на стадии исполнения стало ясно, что погасить задолженность за счет средств выбранного истцом ответчика не представляется возможным.

В данном случае истец в соответствии с правами, предоставленными ему ст.323 Гражданского кодекса Российской Федерации, обращается к другому ответчику, являющемуся участником солидарного обязательства. Суд также выносит решение о взыскании с ответчика определенной денежной суммы(долг, убытки и т.п.). При этом термин «солидарно» не указывается в резолютивной части судебного акта, так как солидарное исполнение(взыскание) возможно только при множественности лиц на стороне ответчика, что в нашем варианте отсутствует(в отношении первого должника-ответчика уже имеется вступивший в силу судебный акт, наличие которого является основанием для прекращения производства по делу при подаче к нему искового заявления вновь).

Требование о формулировании резолютивной части решения содержится в части 2 ст.175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которой определено, что при принятии решения против нескольких ответчиков арбитражный суд указывает, в какой части(доле) каждый из ответчиков должен выполнить решение или указывает что их ответственность является солидарной.

В итоге имеется два судебных акта о взыскании с каждого из ответчиков задолженности в одинаковом размере(в случае если по первому решению исполнение полностью не производилось) или в разных размерах.

О том, что данные ответчики являются солидарными возможно установить только из мотивировочной части второго судебного решения и лишь при условии, что истец либо ответчик заявили о наличии первого решения (истец может умолчать сознательно, а второй ответчик вовсе не знать).

На основании вынесенных судебных решений выдаются исполнительные документы - исполнительные листы о взыскании с каждого из ответчиков денежных сумм, солидарный порядок при этом может быть не определен в силу отсутствия соответствующей обязывающей процессуальной нормы.

Как следствие вероятна ситуация, при которой сумма задолженности (убытков и т.п.) будет взыскана с каждого из ответчиков в полном объеме с каждого из ответчиков, а основанием этого выступят судебные акты. Естественно, что такое «двойное» взыскание долга является прямым нарушением прав солидарных должников и противоречит основным задачам судопроизводства в арбитражных судах, определенных в ст.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации(к ним, в частности, относятся защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, укрепление законности и предупреждение правонарушений).

С другой стороны, отказ в удовлетворении иска по второму из солидарных должников повлечет нарушение прав кредитора (истца), закрепленных в норме материального права - статье 323 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, отсутствие процессуальных норм, обеспечивающих полную реализацию норм материального права(в данном случае право кредитора на выбор должника и объема требований к нему), является пробелом в законодательстве о судопроизводстве. В таком случае можно говорить, что наличие пробелов в процессуальном праве ведет к ограничению права на защиту.

Представляется, что преодоление названной проблемы возможно на стадии разрешения спора по существу путем вынесения судебного решения с установлением порядка его исполнения, то есть при указании в судебном акте на привлечение второго ответчика к солидарной ответственности наряду с первым ответчиком.

Либо восполнение пробела процессуального права должно осуществляется на стадии исполнения судебных решений. Так, законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность объединения возбужденных в отношении нескольких должников исполнительных производств по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя в сводное исполнительное производство(пункт 1 статьи 34 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.07. 2007 №229-ФЗ). Между тем, такое объединение возможно только при наличии указания в решении суда на то, что вновь поступивший на исполнение исполнительный документ подлежит солидарному взысканию с другим исполнительным документом.

Наилучшим же вариантом восполнения пробелов в праве, касающихся в данном случае порядка исполнения судебных актов, является устранение их законодателем.

В качестве варианта законодательного решения проблемы можно возложить на истца процессуальную обязанность информировать суд о наличии на стороне ответчика нескольких потенциальных солидарных должников, либо внести изменения в отношении требований к формулированию резолютивной части решения суда.

Например, статью 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации восполнить нормой об обязанности суда при вынесении решения в отношении второго и последующих из солидарных должников указывать на привлечение ответчика к солидарной ответственности наряду с первым должником, в отношении которого уже имеется вступившее в законную силу решение суда.

Следует также отметить, что на практике возникают сложности при удовлетворении иска, предъявленного к последующему солидарному должнику. Некоторые суды ошибочно полагают, что кредитор, избрав изначально одного должника, исчерпал свои дальнейшие возможности судебной защиты и отказывают в удовлетворении иска.

Схожим примером неполной обеспеченности нормы материального права является институт субсидиарной ответственности.

При субсидиарной ответственности, в большинстве случаев, так же складывается ситуация, когда имеются два самостоятельных судебных акта о взыскании с основного и субсидиарного ответчика суммы долга(убытков и т.п.). Однако права должников в таком случае защищены в первую очередь материально-правовыми нормами, поскольку обращение взыскания на имущество субсидиарного должника подкреплено условием о необходимости предъявления требований к основному должнику, получением от него отказа(неполучением ответа) и недостаточностью денежных средств у основного должника - статьи 120, 399 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Названные выше примеры не являются единичными случаями для Российского законодательства. Можно также вести речь об отсутствии процессуального правила, предусматривающего меру исполнения императивной материальной нормы о принудительном лечении больного туберкулезом (не регламентированы права ни приставов, ни работников медработников по доставлению больного в стационар, содержанию в стационаре и т.д.); и т.п.

Изложенные обстоятельства показывают, что российское законодательство несовершенно, требует системного подхода в упорядочении всего комплекса действующих нормативных актов (содержащих нормы и материального и процессуального права) в целях построения внутренне согласованной и структурированной системы законодательства.

В отношении нашего конкретного примера о солидарной ответственности можно предложить следующее. Представляется, что наиболее эффективным вариантом преодоления существующего пробела в процессуальном законодательстве на сегодняшний день является его восполнение посредством установления правоприменителем порядка исполнения принятого им акта; наиболее правильным способом преодоления в перспективе - его устранение путем принятия законодателем новых норм права (внесения изменений в действующие правовые акты), возлагающих соответствующие обязанности на судебные органы, и возможно, истца.

2.2 Правовые позиции Конституционного суда в вопросе применения норм материального и процессуального права в уголовном судопроизводстве

Практический интерес представляют следующие определения, в которых выражена позиция Конституционного Суда РФ (далее -КС РФ) по оспариваемым заявителями нормам уголовного и уголовно-процессуального закона..Применение норм материального права.

В определении от 24 октября 2013 года № 1609-0 по жалобе на ч.1 ст. 17 «Совокупность преступлений» УК РФ КС РФ, не согласившись с доводами заявителя о двойном осуждении при квалификации убийства в ходе разбойного нападения, дал подробное толкование оспариваемой нормы.

Будучи нормой Общей части УК РФ, она может применяться только во взаимосвязи с положениями его Особенной части.

Убийство, сопряженное с разбоем, и разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, различны с точки зрения деяния (действие, причиняющее смерть, и нападение в целях хищения чужого имущества), имеют разные объекты (жизнь в одном случае, собственность и здоровье- в другом), предполагают разное психическое отношение к деянию и последствиям, их диспозиции содержат описание разных преступлений, которые не соотносятся между собой как целое и часть. Эти составы преступлений не относятся друг к другу как общая и специальная норма, а потому действия виновных в разбойном нападении, в ходе которого потерпевшему причиняется смерть, подлежат квалификации по совокупности преступлений.

При этом делается общий вывод о квалификации действий по совокупности преступлений, когда лицом совершены деяния, охватываемые единым умыслом, но различающиеся по объекту посягательства, объективной и субъективной стороне и образующие тем самым преступления, предусмотренные различными статьями уголовного закона.

В определении от 16 июля 2013 года № 1113-О КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалобы, в которой утверждалось о неопределенности понятия имущества в ч.3 и ч.4 ст. 204 УК РФ (получением предмета коммерческого подкупа суд признал передачу виновному денег и долей в уставных капиталах ООО), при этом указал, что положения данной нормы в части определения признаков предмета коммерческого подкупа подлежат применению с учетом норм ГК РФ, включая его ст. 128, относящую к объектам гражданских прав иное, помимо денег, имущество, в том числе имущественные права, а также п.1 ст. 90, согласно которому уставной капитал ООО составляется из стоимости долей, приобретенных его участниками, и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

В определении от 16 июля 2013 года 1129-О признано, что оспариваемые заявителем положения ч.1 ст. 70, ч.5 ст. 74, п. «а» ч.3 ст. 86 УК РФ основываются на конституционных принципах справедливости и соразмерности ответственности защищаемым законодательством ценностям и предполагают дифференциацию публично-правовой ответственности с учетом наказания, которое ранее было назначено приговором суда, но не исполнено, что не является повторным осуждением за одно и то же преступление, как об этом утверждается в жалобе гражданина.

Из определения от 24 сентября 2013 года № 1503-0, вынесенного по жалобе на ч.6 ст. 86 УК РФ и п.1 ст.25 Положения о порядке прохождения военной службы, в связи с отказом суда в принятии решения о погашении судимости и восстановлении в прежнем воинском звании, следует, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью (ч.6 ст. 86 УК РФ), однако не влечет отмену ранее назначенных и исполненных наказаний, в том числе в виде лишения воинского звания. Гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или погашения судимости может быть восстановлен в прежнем воинском звании по правилам ст. 25 Положения о порядке прохождения военной службы.

Определениями от 16 июля 2013 года № 1127-О, 1128-0 КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалоб, в которых утверждалось, что ч.3 ст. 62 УК РФ противоречит Конституции РФ, поскольку позволяет не учитывать смягчающие обстоятельства при назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы, а также при наличии отягчающих обстоятельств. В обоснование принятого решения сделана ссылка на Постановление от 19 марта 2003 года №3-П и другие решения, согласно которым дифференциация ответственности с учетом общественной опасности преступного деяния (ч.3 ст. 62 УК РФ) и данным о личности виновного (наличие рецидива) не может рассматриваться как ухудшение положения обвиняемого (осужденного).

В определении от 16 июля 2013 года №1145 КС РФ не согласился с доводами заявителя, что ст. 57 УК РФ является дискриминационной, признав, что ограничения в назначении пожизненного лишения свободы женщинам, лицам, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 60-летнего возраста, обеспечивают дифференциацию уголовной ответственности исходя из принципа гуманизма.

Определением от 16 июля 2013 года № 1126-О не усмотрено какой-либо неопределенности в п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ, по смыслу которой в действиях лица имеется опасный рецидив преступлений и в случае совершения им особо тяжкого преступления при наличии судимости за тяжкое преступление, за которое он отбывал лишение свободы.

В определениях от 16 июля 2013 года № 1225-0, №1226-0 КС РФ отказал в принятии к рассмотрению жалоб, в которых по существу предлагалось распространить действие п. 2 примечания к ст. 198 УК РФ и п. 2 примечания к ст. 199 УК РФ на лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 199.2 УК РФ. В обоснование указано, что установление неодинаковых условий для освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших разные преступления (в ст. 76.1 УК РФ не перечислена ст. 199.2 УК РФ),- это прерогатива федерального законодателя.

Отказав в принятии к рассмотрению жалобы на ч.2 ст. 10 УК РФ, которая, по мнению заявителя, позволяет при приведении приговора в соответствии с новым законом не улучшать положение осужденных к пожизненному лишению свободы ввиду отсутствия нижнего и верхнего пределов такого наказания, КС РФ указал, что исключение из квалификации содеянного какого-либо признака (заявитель отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение ряда преступлений, в том числе убийства по п.п. «а,ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ, п. «н» - исключен кассационной инстанцией в связи с изданием ФЗ от 08 декабря 2003 г.) не предполагает обязательного изменения назначенного судом наказания, которое во всяком случае должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (определение от 16 июля 2013 г. № 1161-0). Аналогичная позиция выражена в ранее вынесенных определениях от 21 марта 2013 года №475-0, №483-0.

В определениях от 24 октября 2013 года № 1701-0, 1703-0, от 21 ноября 2013 года № 1815-0 и др. выражена позиция КС РФ по жалобам лиц, осужденных за незаконный оборот наркотических средств, которые оспаривали ст. 10 УК РФ, не позволившую учитывать в их делах постановление Правительства РФ от 01 октября 2012 года №1002.

Указанное постановление Правительства РФ в соответствии с Федеральным законом от 01 марта 2012 года №18-ФЗ, внесшим изменения в УК РФ, раскрывает содержание новых бланкетных признаков, предусмотренных ст.ст.228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, а потому образует нормативное единство с названными статьями, изменившими уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в том или ином размере. Вопрос о применении ст. 10 УК РФ в части распространения обратной силы нового закона на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, подлежит разрешению с учетом конкретного содержания новой нормы уголовного закона, а не отдельно взятых положений постановления Правительства РФ от 01 октября 2012 года..Применение судами норм процессуального права

Определением от 24 сентября 2013 года № 1301-0 отказано в принятии к рассмотрению жалобы на ст. 252 «Пределы судебного разбирательства» УПК РФ со ссылкой заявителя на то, что суд самостоятельно по собственной инициативе и без учета мнения государственного обвинителя вменил ранее не указанное в обвинительном заключении отягчающее обстоятельство- особо активную роль в совершении преступления.

В обоснование принятого решения КС РФ привел положения норм, предусмотренных п.6 ч.1 ст. 73, 215, п. 7 ч.1 ст.220 УПК РФ, согласно которым установление отягчающих обстоятельств подлежит доказыванию при производстве по уголовному делу и должно быть указано в обвинительном заключении. Окончательно вопрос о наличии отягчающих обстоятельств разрешается судом при постановлении приговора (п. 6 ч.1 ст. 299 УПК РФ). Проверка же правильности выбора правовых норм, подлежащих применению, и их казуальное истолкование правоприменителем с учетом обстоятельств конкретного дела, в том числе установление того, имелись ли в деле заявителя отягчающие обстоятельства и какие именно, били ли они прямо указаны в обвинительном заключении или же перечислены в качестве обстоятельств, имеющих значение для данного дела, к компетенции КС РФ не относится.

В определении от 16 июля 2013 года № 1157-0 КС РФ не согласился с доводами об осуществлении судом не свойственной ему обвинительной функции в случае возвращения уголовного дела прокурору в связи с неверным указанием в предъявленном обвинении места совершения преступления, сославшись на постановления от 20 апреля 1999 года №7-П, 04 марта 2003 года №2-П и 08 декабря 2003 года № 18-П, 02 июля 2013 года №16-П, согласно которым инициирование судом процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения уголовного дела не противоречит принципам правосудия и не свидетельствует о том, что суд тем самым осуществляет уголовное преследование обвиняемого или участвует в нем, т.е. берет на себя функцию обвинения.

В определении от 24 сентября 2013 года №1486-0 КС РФ, не согласившись с доводами о неконституционности ст. 252 «Пределы судебного разбирательства» УПК РФ (заявитель оспаривал эту норму, ссылаясь на то, что суд в обвинительном приговоре уточнил место совершения преступления, тем самым подменил деятельность стороны обвинения), указал, что указанная норма не нарушает права, поскольку предусматривает обязанность суда проводить разбирательство только по предъявленному обвинению и содержит запрет на изменение обвинения в сторону, ухудшающую положение обвиняемого. Аналогичная позиция выражена в ранее вынесенных определениях от 21 декабря 2006 г. №561-0, от 23 сентября 2010 г. №1217-0-0, от 24 февраля 2011 г. №145-0-0 и от 16 февраля 2012 г. №292-0-0.

Определением от 24 октября 2013 года № 1534-0 признано, что оспариваемая заявителем ст. 90 (Преюдиция) УПК РФ не нарушает его права как осужденного за дачу заведомо ложных показаний, данных в качестве свидетеля по другому уголовному делу.

В определении от 24 сентября 2013 года № 1285-0 установлено, что оспариваемые заявителем положения п.1 ч.7 ст. 108 (Заключение под стражу) и ч.1 ст. 109 (Сроки содержания под стражей) УПК РФ не нарушают его конституционные права, поскольку раздельное исчисление сроков содержания под стражей и сроков предварительного следствия и дознания не освобождает суд, принимающий решение о продлении срока содержания под стражей, от обязанности учитывать в соответствии со ст. 97 и 99 УПК РФ наличие оснований и условий для применения данной меры пресечения, в том числе- необходимости и возможности продолжения производства предварительного расследования по уголовному делу.

Из определения от 24 сентября 2013 года № 1308-0 следует, что положения ст.ст. 109, 237, 255 УПК РФ не нарушают конституционные права заявителя, которому срок содержания под стражей был продлен судом 2-ой инстанции по правилам ст. 255 УПК РФ при рассмотрении представления и жалоб подсудимых на постановление судьи о возвращении уголовного дела прокурору.

По смыслу ч.3 ст. 237 УПК РФ, суд, решая вопрос о продлении срока содержания под стражей, обязан устанавливать разумный срок, необходимый для производства следственных и иных процессуальных действий, учитывая при этом продолжительность содержания обвиняемого под стражей на досудебной стадии процесса с тем, чтобы его пребывание под стражей не превысило предельные сроки, предусмотренные ст. 109 УПК РФ, и исключая при этом время содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до его возвращения прокурору, сроки исчисления которого определены ст. 255 УПК РФ для судебной стадии. Аналогичная позиция выражена и в ранее вынесенных определениях от 04октября 2012 г. №1852-0 и №1854-0, от 01 ноября 2012 г. №2001-0 и др.

Определениями от 16 июля 2013 года № 1224-0, от 24 октября № 1558-0, от 21 ноября 2013 года № 1801-0, №1803-0, №1805-0 и др. отказано в принятии к рассмотрению жалоб, в которых оспаривалась ст. 51 УПК РФ со ссылкой на отсутствие адвоката в суде кассационной и надзорной инстанций.

В обоснование принятых решений КС РФ указал на невозможность распространения правовых позиций, выраженных в определениях от 08 февраля 2007 года № 251-0-П, №252-0-П, №254-0-П и №257-0-П, на судебные постановления, вынесенные ранее, ссылаясь на утрату силы истолкованной по иному нормы на будущее время, когда вынесенный судебный акт не вступил в законную силу либо вступил, но не исполнен или исполнен частично (постановление от 02 февраля 1996 г. №4-П, определения от 14 января 1999 г. №4-0, от 05 февраля 2004 № 78-0 и др.).

В определении от 16 июля 2013 года № 1103-0, вынесенном по жалобе на неконституционность положения ч.2 ст.49 УПК РФ, ограничивающего право на выбор в качестве защитника, наряду с адвокатом, близкого родственника в случае заявления государственным обвинителем ходатайства о допросе этого лица в качестве свидетеля, КС РФ признал, что право на самостоятельный выбор защитника не является безусловным. Оно не означает право выбирать в качестве защитника любое лицо по усмотрению обвиняемого, в том числе без учета обстоятельств, исключающих его участие в деле (определение КС РФ от 21 декабря 2001 г. №304-0).

Предусмотренное п.1 ч.1 ст. 72 УПК РФ правило, согласно которому защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если ранее он участвовал в нем в качестве свидетеля, установлено федеральным законодателем исходя из недопустимости совмещения процессуальной функции защитника с обязанностью давать свидетельские показания по уголовному делу, в котором он участвует (определение КС РФ от 29 мая 2007 г. №516-0). При этом, по смыслу ч.1 ст.56 УПК РФ, для признания лица свидетелем по уголовному делу достаточно обоснованного предположения, что ему могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела, и оно в этой связи было вызвано для дачи показаний.

Указанное правило гарантирует независимый правовой статус защитника, не позволяет произвольно допрашивать в качестве свидетеля лицо, уже избранное подсудимым в качестве защитника, с тем, чтобы искусственно создать юридические основания для отвода (определение КС РФ от 09 ноября 2010 года № 1573-0-0).

В определении от 24 сентября 2013 года № 1284-0 в ответ на доводы заявителя о нарушении его конституционных прав ст. ст. 5, 29, 47 и 49-52 УПК РФ КС РФ указал, что государство праве устанавливать определенные профессиональные и иные квалификационные требования к лицам, уполномоченным на оказание юридической помощи.

В то же время, по ходатайству подсудимого к участию в судебном заседании, наряду с адвокатом, может быть допущено в качестве защитника и иное лицо. Ограничение этого права может иметь место при наличии существенных к тому оснований, в том числе предусмотренных уголовно-процессуальным законом обстоятельств, исключающих участие этого лица в качестве защитника в производстве по уголовному делу.

Отказав в принятии к рассмотрению жалобы осужденного, утверждавшего о недопустимости участия судьи в рассмотрении уголовного дела по существу в случае, если он принимал участие в рассмотрении кассационной жалобы на постановление, вынесенное в порядке ст. 125 УПК РФ, КС РФ признал, что положения ст. 63 УПК РФ не препятствуют, как следует из Постановления Конституционного Суда РФ от 02 июля 1998 года №20-П- рассмотрению уголовного дела тем же самым судьей, который ранее принимал участие в вынесении по данному делу решений по тем или иным процессуальным вопросам, не касающимся предмета предстоящего судебного разбирательства (определение от 16 июля 2013 года № 1105-0).

Положения указанной нормы оспаривались также другим заявителем, который утверждал о недопустимости участия судьи при разрешении вопросов, связанных с реабилитацией (оправдан), поскольку тем же судьей ранее было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, впоследствии отмененного судом кассационной инстанции.

КС РФ указал, что стадия исполнения приговора не является новым рассмотрением уголовного дела, поскольку разрешаются вопросы, относящиеся к другому предмету, а потомуч.1 ст. 63 УПК РФ не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя в обозначенном аспекте (определение от 16 июля 2013 года № 1265-0).

Аналогичная позиция выражена и в определении от 24 сентября 2013 года № 1266-0 по жалобе лица, утверждавшего о недопустимости участия судьи, с участием которого судом 2-ой инстанции отменен оправдательный приговор, в то время, как с его же участием в составе суда 2-й инстанции ранее было отменено постановление о возвращении уголовного дела прокурору.

КС РФ признал, что принимаемое судьей по результатам предварительного слушания уголовного дела промежуточное решение о его возвращении прокурору имеет целью приведение процедуры предварительного расследования в соответствие с требованиями, установленными уголовно-процессуальным законом, с тем, чтобы- после устранения выявленных процессуальных нарушений, не устранимых в судебной стадии, - вновь направить дело в суд для рассмотрения по существу и принятия по результатам его рассмотрения итогового решения. Судебное же разбирательство имеет своим предметом установление виновности или невиновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, что происходить на основе исследования, проверки и оценки представленных суду сторонами обвинения и защиты обвинительных и оправдательных доказательств. Следовательно, предметы рассмотрения суда 2-ой инстанции в случае обжалования постановления о возвращении уголовного дела прокурору и в случае обжалования приговора различаются, а потому нельзя утверждать об оценке данным судом одних и тех же обстоятельств.

Определением от 02 июля 2013 года № 1052-0 КС РФ признал, что оспариваемая заявителем норма (ч.2 ст. 379 УПК РФ, с 01 января 2013 года оспариваемое регулирование сохранено в ст. 389.27 УПК РФ), исключающая возможность пересмотра приговора, постановленного с участием присяжных заседателей, ввиду несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам, конституционные права не нарушает.

Не усмотрено нарушений прав осужденного, который, отбывая наказание, утверждал, что ст. 284 УПК РФ препятствует ознакомиться с вещественными доказательствами после оглашения приговора. КС РФ указал, что оспариваемая норма расположена в главе 37 «Судебное следствие», а потому распространяет свое действие лишь на судебное следствие (Определение от 16 июля 2013 г. № 1118-0).

Определением от 16 июля 2013 года № 1137-О отказано в принятии к рассмотрению жалобы, в которой ставился вопрос о неопределенности нормы, позволяющей оглашать в судебном заседании показания свидетеля, являющегося иностранным гражданином и не явившегося в суд (п.3 ч.2 ст. 281 УПК РФ).

Подобное решение принято определением № 1116-0, вынесенным в этот же день по жалобе осужденного, оспаривавшего ст. 276 УПК РФ, согласно которой в судебном заседании по уголовному делу в отношении него оглашены показания обвиняемой, уголовное преследование которой было прекращено в связи с ее смертью.

В определении от 21 ноября 2013 года № 1883-0 КС РФ дал оценку конституционности ст. 455 «Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства» УПК РФ с приведением соответствующего обоснования.

При этом упомянуты постановление Европейского Суда по правам человека от24 ноября 1986 года по делу «Унтерпертингер» против Австрии», решение от 04 июля 2000 года о приемлемости жалобы «Кок против Нидерландов», согласно которым само по себе оглашение письменных показаний в суде не может считаться несовместимым со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда их использование как средства доказывания имело место при соблюдении права на защиту. При этом допустимость доказательств зависит от норм внутреннего права, и, как правило, задача именно национальных судов - оценивать представленные им доказательства. Главный же вопрос состоит в том, является ли судебное разбирательство в целом, включая способ доказывания, справедливым. Проведение перекрестного допроса давших письменные показания лиц требуется только в случаях, когда такие показания играют существенную или решающую роль в установлении виновности, а также в случае, когда обвиняемый, который имеет право «допрашивать или заставить допросить» свидетелей обвинения, не имел возможности на предшествующих стадиях судебного разбирательства задать вопросы лицам, чьи показания оглашались в судебном заседании.

В определении от 16 июля 2013 года № 1159-О в ответ на доводы о неконституционности ч.3 ст. 258 УПК РФ (об удалении подсудимого из зала судебного заседания до окончания прений) приведены положения, содержащиеся в ранее вынесенных определениях от 22 апреля 2005 г. № 204-0, 20 октября 2005 г. №371-) и др., о том, что суд, принимая решение об удалении подсудимого или его защитника из зала судебного заседания, обязан указать фактические обстоятельства допущенных нарушений порядка в ходе судебного заседания, неподчинения защитника распоряжениям председательствующего и привести достаточные аргументы в обоснование вывода о необходимости их удаления.

Заключение

По результатам проделанной работы, в качестве итогов можно сделать следующие выводы.

Материальное право это юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирования. Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, определяют порядок образования и структуру государственных органов, устанавливают правовой статус граждан, основания и пределы ответственности за правонарушения. Объектом материального права выступают, таким образом, хозяйственные, имущественные, трудовые, семейные и иные отношения. Фактическое (материальное) содержание данных отношений составляет объективную основу, применительно к которой нормы материального права определяют взаимные права и обязанности их участников. Материальное право неразрывно связано с процессуальным правом. Другими словами, нормы материального права имеют некий приоритет, поскольку определяют основы взаимоотношений участников правовых отношений; не будет материальной нормы, не возникнет и процессуальное правоотношение.

Процессуально-правовые нормы, в свою очередь, призваны обеспечить реализацию норм материального права. Так, теория процесса исходит из того, что процессуальные формы должны соответствовать материальному содержанию нарушенного права, обеспечивать нарушенному праву возможность судебной защиты, а не препятствовать этому.

Список использованных источников и литературы

1.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ. Принят ГД ФС РФ 14.06.2002г.//Российская газета №137, 27.07.2002

Гражданский кодекс Российской Федерации(Часть первая)//Собрание законодательства РФ, 05.12.1994 №32, С.3301

Решение Арбитражного суда Республики Коми от 09.02.2009г по делу №А29-10453/2008

Борисов А.Б. Большой юридический словарь. Москва, Книжный мир, 2010, 848 стр.

Власова Т.В., Дуэль В.М., Занина М.А. Теория государства и права. Учебное пособие. Российская академия правосудия, 2011. 226 стр.

Н.С. Каранина. Система права в Российской Федерации: проблемы теории и практики. Сборник научных статей. Материалы 5 ежегодной международной научной конференции, 19-22 апреля 2010года. Российская академия правосудия, 2011. 696 Стр.

Н.С. Каранина. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики. Сборник научных статей. Материалы научно-практической конференции. Российская академия правосудия, 2010. 576 Стр.

Право и образование, 2012 №5. Издательство Современного гуманитарного университета, 2012. С. 192

Малько А.В. Теория государства и права. Вопросы и ответы. Учебно-методическое пособие. Директ-Медиа, 2013. С.474

Система права в Российской Федерации: проблемы теории и практики. Сборник научных статей. Материалы 5 ежегодной международной научной конференции, 19-22 апреля 2010. Российская академия правосудия, 2011, с.696.

11.http://kraevoy.prm.sudrf.ru/

Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве